Грабеж. Квалифицирующие признаки

Одним из деяний, посягающих на нормальные отношения собственности, сложившиеся в цивилизованном обществе, является грабеж. Статья УК РФ, имеющая порядковый номер 161, закрепляет ответственность за совершение этого преступления. Чем характерен этот способ хищения, по каким признакам он выделяется их остальных противоправных действий, наносящих урон собственности, какие обстоятельства совершения этого злодеяния отягчают наказание, применяемое к виновному? На эти вопросы можно ответить, проанализировав положения 161-й статьи УК.

Объект преступления

Как и любой другой вид хищения, будь то кража или разбой, грабеж причиняет ущерб отношениям собственности. Если же совершение этого злодеяния сопряжено с насилием в отношении какого-либо человека, то появляется еще один объект противозаконного действа – это личность. В уголовном праве наряду с объектом всегда рассматривается и предмет преступления. Следует различать эти два понятия.

Объект всегда идеален, а предмет материален. Он указывает на те вещи, воздействуя на которые злоумышленник совершает противоправное действие. Предметом грабежа может выступать далеко не любой предмет. Обязательным его признаком является его ценность. Посредством грабежа преступник может присвоить себе чужие деньги, предметы материального мира, ценные бумаги. Не могут рассматриваться в подобном роде находки или клады, а также некоторые природные богатства (к примеру, грибы, ягоды).

Объективная сторона

Этот элемент состава УК РФ характеризует как активное действие (не бездействие), которое выражается в завладении чужим имуществом, причем совершается оно открыто и ненасильственно (применение силы расценивается как квалифицирующее обстоятельство). Главнейшей особенностью, отличающей грабеж от иных видов хищений, является способ совершения этого злодеяния. Открытое хищение характеризуется несколькими факторами.

Во-первых, это сознание преступником того факта, что он противоправно завладевает чужой вещью на глазах у каких-либо людей. Причем необязательно присутствие потерпевшего. Грабитель может совершать свое аморальное действо в присутствии лиц, которые не имеют никаких прав на похищаемые предметы. Однако они не должны быть его сообщниками или близкими родственниками, от которых он не ожидает противодействия.

Во-вторых, преступник должен сознавать и то, что присутствующие при грабеже люди понимают характер его деяния. Только в том случае, если имеют место оба этих фактора одновременно, можно вести речь о том, что совершенное хищение необходимо квалифицировать как грабеж. Статья УК РФ, закрепляющая этот вид преступления, в качестве отягчающего наказание признака предусматривает такой способ совершения злодеяния, как применение насилия. В этом случае важно отграничить этот вид грабежа от разбоя. В нашем случае насилие серьезно не угрожает жизни или здоровью очевидцев.

Субъективная сторона

Дело о грабеже может быть возбуждено только при наличии у виновного прямого умысла. Кроме того, важной категорией состава этого противозаконного действия является и корыстная цель. Здесь преступник жаждет нажиться в результате грабежа, он прекрасно понимает всю противоправность своего желания, однако целеустремленно идет к своей цели и предвидит наступление криминального результата.

Субъект

Не каждый человек может быть подвергнут наказанию за совершение такого противоправного действа, как грабеж. Статья УК РФ под номером 161 может быть применена лишь к дееспособному вменяемому человеку старше 14 лет. Кроме того, если в осуществлении злодеяния участвовало несколько предварительно сговорившихся человек или целая группа лиц, которые на постоянной основе занимаются этой противоправной деятельностью, то наказание для них будет суровее.

Размер ущерба

Лицо, осуществляющее расследование грабежа, в обязательном порядке должно установить размер того незаконного дохода, который получил преступник в результате совершенного злодеяния, так как этот признак 161 статья УК РФ предусматривает в качестве квалифицирующего.

Иные отягчающие обстоятельства

Не только размер ущерба, факт применения насилия и субъектный состав влияют на тяжесть такого злодеяния, как грабеж. Статья УК РФ дает указание на такие квалифицирующие признаки, как угроза расправой и незаконное проникновение в помещение, где хранятся ценные вещи – предметы преступления. При этом следует учитывать, что насилие, возможностью которого преступник запугивает свидетелей, должно пониматься как незначительное, которое способно привести к получению легких телесных повреждений или побоев. При проникновении в квартиры или иные хранилища повышается общественная опасность грабежа, так как в этом случае нарушается и конституционное право граждан на неприкосновенность их жилища.

1. Имущество не вверено виновному.

2. От собственника не получено волеизъявления . При грабеже, соединенном с насилием или угрозой насилия, может иметь место полученное под влиянием указанных факторов волеизъявление собственника.

3. Открытость изъятия имущества, т.е. обнаруживая контакт с иным лицом (кроме соучастников виновного), а именно владельцем имущества или посторонними лицами. Они должны присутствовать на месте грабежа, воспринимать факт изъятия имущества, сознавать значение действий виновного, а виновный должен сознавать указанные объективные обстоятельства. Если лицо считает, что его действия видны или понятны другим лицам, хотя фактически происходит изъятие имущества незаметно, то, исходя из направленности умысла, деяние должно квалифицироваться как покушение на грабеж.

4.Отсутствуют насилие и угрозы его применения (для части 1).

В грабеж может перерасти и кража, если в процессе изъятия виновный понимает, что обнаружен (характер его действий распознан), или он до окончания хищения в целях завладения или удержания имущества применит насилие (угрозу им), не опасное для жизни или здоровья.

Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (п. “г” ч.2 ст.161 УК РФ).

Поднасилием понимается посягательство на телесную неприкосновенность человека - действия, причиняющие физическую боль (включая, побои), действия по ограничению свободы потерпевшего с контактным физическим воздействием (а не просто запирание и т.п.); введение в организм (любым способом) веществ, не представляющих опасности для здоровья (в т.ч. с использованием газовых баллончиков). По характерунасилие не должно быть опасным для жизни или здоровья, т.е. не должно повлечь вреда здоровью любой тяжести, включая легкого (ни стойкой утраты трудоспособности, ни временного расстройства здоровья), и по способу применения не должно было создавать реальной опасности в момент применения для жизни или здоровья потерпевшего. Насилие должно выступать непосредственно средством изъятия имущества(разграничение с вымогательством - см. комментарий к ст.163 УК РФ). Если на лицо было совершено тайное нападение, в результате которого оно приведено в бессознательное состояние, с применением не опасного для жизни и здоровья насилия, а затем произведено тайное изъятие имущества, содеянное должно квалифицироваться по статье 161 УК РФ.

Под угрозой применения насилия понимается явно выраженное вовне намерение применить насилие, если потерпевший не выполнит требование по передаче имущества. Поформе угроза может быть выражена действием, устно или письменно, но при грабеже обязательно должна быть непосредственной, т.е. должна быть адресована при личном контакте лиц (иначе - вымогательство). Угроза должна быть выражена таким образом, чтобы воспринималась потерпевшим как реальная.По содержанию угроза должна выражать намерение применить насилие из числа указанного выше, т.е. не опасное для жизни или здоровья. Если характер угрозы неопределенный, то следует исходить из всех обстоятельств (места, времени, количества преступников, орудия, субъективного восприятия потерпевшего, его знания о соответствующем лице и т.п.), а если установить, тем не менее, ее характер остается невозможным, то следует считать ее угрозой насилием, не опасным для жизни или здоровья. Угроза насилия должна выступать непосредственно средством изъятияимущества.

Разграничение насильственного грабежа с разбоем проводится по характеру примененного насилия (угрозы), т.к. при последнем должно быть опасным для жизни или здоровья.

Разбой (статья 162 УК РФ)

1. Главная особенность по сравнению со всеми иными формами хищения в том, что разбой сконструирован как усеченный состав, т.е. момент окончания перенесен на более раннюю стадию - покушения на хищение (если уже было нападение и угроза или насилие). Если в разбой перерастет иная форма хищения (кража или грабеж) деяние будет окончено с момента применения угрозы насилием или насилия, характерных для разбоя.

Т.о. для разбоя не требуется таких признаков хищения как фактическое изъятие и (или) обращение имущества, причинение ущерба владельцу имущества. Но все иные признаки хищения (чужое имущество, безвозмездность, противоправность, корыстная цель) являются для разбоя обязательными, т.к. он совершается с целью хищения. Если же в результате разбойного нападения имущество фактически будет изъято, то квалификация содеянного не изменяется.

2. Имущество не вверено виновному, т.е. он не имеет юридических правомочий (по распоряжению, управлению, доставке, хранению) в его отношении.

3. От собственника не получено волеизъявления (хотя бы и обманным путем).

Может иметь место лишь полученное под влиянием насилия или угроз волеизъявление собственника.

4. Проявляется в форме нападения,т.е. внезапного для потерпевшего активного агрессивного воздействия виновного (вне насилия не имеет места). Следовательно, разбой совершается с обнаружением контакта с иным лицом (кроме соучастников виновного), а именно владельцем имущества или посторонними лицами. Эти лица должны присутствовать на месте разбоя, воспринимать факт нападения, сознавать значение действий виновного, а виновный должен сознавать указанные объективные обстоятельства. Но насилие может применяться и скрытно (путем незаметного нападения с последующим выведением потерпевшего из сознательного состояния либо путем введения в организм потерпевшего каких-либо веществ).

5. Должна иметь место специальная цель - хищение чужого имущества(с осознанием указанных выше признаков хищения).

Такая цель должна возникнуть до начала применения насилия. Если же сначала будет применено насилие, а затем лицо решит изъять имущество - имеет место совокупность преступлений: ст.ст.158 или 161 и ст.ст.105, 111, 112, 115 УК РФ. Также будет квалифицироваться деяние, если умысел на применение насилия возникнет после окончания хищения или не связан с необходимостью доведения преступления до конца. Но если в процессе хищения (тайного или открытого) виновный применит насилие (угрозу им), опасное для жизни или здоровья с целью завладения имуществом или удержания его, то содеянное следует квалифицировать как разбой без дополнительной квалификации как кража или грабеж.

6. Наличествует насилие, опасное для жизни или здоровья, либо угроза применения такого насилия.Поднасилием понимаются: действия, причиняющие физическую боль; действия по ограничению свободы потерпевшего с контактным физическим воздействием (связывание, применение наручников и т.п.): введение в организм потерпевшего против или помимо его воли либо путем обмана веществ (ядовитых, одурманивающих, сильнодействующих, наркотических и др.), представляющих опасность для здоровья.

По характерунасилие должно быть опасным для жизни или здоровья, т.е. в результате него реально причинен вред здоровью (ч.1 ст.162 охватывает легкий и средней тяжести вред здоровью) либо по способу применения насилие создает реальную опасность в момент применения для жизни или здоровья потерпевшего, хотя бы реальнопричинено последствий не было, в том числе и опасность наступления смерти или причинения тяжкого вреда здоровью, однако без желания у виновного причинения такого вреда (т.е. при отсутствии покушения на него).

Если в результате насилия умышленно причинен тяжкий вред здоровью, деяние квалифицируется по п.“в” ч.3 ст.162 УК РФ.Если имело место покушение на причинение тяжкого вреда здоровью деяние квалифицируется по ч.3 ст.30 и п.“в” ч.3 ст.162 УК РФ. Если тяжкий вред здоровью в результате примененного насилия наступил по неосторожности - содеянное охватывается ч. 1 ст. 162 УК РФ.

Если имело место причинение смерти по неосторожности, то содеянное следует квалифицировать по совокупности со ст.109 УК РФ; если смерть по неосторожности наступила вследствие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – совокупность п.“в” ч.3 ст.162 УК РФ со ст.109 УК РФ. Если имело место убийство (а также покушение на убийство), то деяние квалифицируется по совокупности п.“з” ч.2 ст.105 и ч.1 ст.162 УК РФ.

Насилие должно выступать непосредственно средством изъятия имущества.

Под угрозой применения насилия понимается явно выраженное намерение применить насилие, если потерпевший не выполнит требование по передаче имущества. Поформе угроза может быть выражена действием, устно или письменно, но при разбое обязательно должна быть непосредственной, т.е. должна быть адресована при личном контакте лиц (иначе - вымогательство), и угрожать немедленным применением насилия. Угроза должна быть выражена таким образом, чтобы воспринималась потерпевшим как реальная.По содержаниюугроза должна выражать намерение применить насилие из числа указанного выше, т.е. опасное для жизни или здоровья. Если характер угрозы неопределенный, то следует исходить из всех обстоятельств (места, времени, количества преступников, характера орудия, субъективного восприятия потерпевшего, его знания о соответствующем лице и т.п.). Так, угроза с применением предмета, которым может быть причинен вред здоровью, указывает на разбой. Ч.1 ст.162 УК РФ охватывает угрозу любым насилием, в том числе и убийством.

Каждый из соисполнителей (для того, чтобы ему вменить разбой) должен участвовать в нападении и либо сам применять соответствующее насилие (угрозы) либо сознавать факт применения соответствующего насилия и использовать его для завладения имуществом. Лицо, которое не участвовало в нападении (хотя и знало о нем и содействовало ему), а после него и примененного в отношении потерпевшего насилия изъяло его имущество, не является исполнителем преступления. Также не признается соисполнителем разбоя (а несет ответственность за кражу или грабеж) лицо, которое по предварительному сговору участвовало в хищении, если сговором применение насилия не предусматривалось и само лицо его не применяло. Признак причинения тяжкого вреда здоровью не вменяется соисполнителю разбоя, который сам не причинял такой вред, не договаривался о его причинении с другими соисполнителями и в момент причинения находился в другом помещении.

Грабеж содержит все объективные и субъективные признаки хищения, поскольку является одной из его форм. В отличие от кражи при грабеже чужое имущество похищается открыто. Для грабежа характерен сложный объект, поскольку посягательство осуществляется не только на отношения, связанные распределением и перераспределением материальных благ, но и на здоровье потерпевшего. Объективная сторона грабежа заключается в открытом незаконном изъятии имущества в присутствии собственника или владельца, а равно посторонних лиц, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет. По общему правилу грабеж считается оконченным, если имущество у потерпевшего изъято и у виновного появилась реальная возможность им воспользоваться, распоряжаться по своему усмотрению, например, обратить похищенное в свою пользу или в пользу других лиц.

Субъектом грабежа может быть любое вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста. Субъективная сторона грабежа характеризуется наличием у виновного прямого , как правило, конкретизированного умысла и корыстной цели. Корыстная цель означает, что виновный намерен распорядиться похищенным имуществом как своим собственным.

Не образуют состава грабежа противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а, например, с целью его временного использования с последующим возвращением собственнику либо в связи с предполагаемым правом на это имущество.

Квалифицированные виды грабежа урегулированы ч. ч. 2 - 3 161 статьи.

Совершением грабежа группой лиц по предварительному сговору признается деяние, осуществленное двумя и более лицами, заранее договорившимися о совместном совершении преступления. Следовательно, при квалификации действий виновных как совершение открытого хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору следует выяснить, имел ли место такой сговор соучастников еще до начала действий, непосредственно направленных на хищение чужого имущества. Уголовная ответственность за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками непосредственное изъятие имущества осуществляет один из них.

Грабеж с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. Под незаконным проникновением в помещение или иное хранилище понимается противоправное тайное или открытое вторжение, совершенное с целью совершения грабежа. Проникновение в строения или сооружения осуществляется и тогда, когда виновный извлекает похищаемые предметы без вхождения в соответствующее помещение (см. кража).


Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия . Под таким насилием следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы, например, связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др. В тех случаях, когда завладение имуществом соединено с угрозой применения насилия, носившей неопределенный характер, вопрос о признании в действиях лица грабежа или разбоя необходимо решать с учетом всех обстоятельств дела: места и времени совершения преступления, числа нападавших, характера предметов, которыми они угрожали потерпевшему, субъективного восприятия угрозы, совершения каких-либо конкретных демонстративных действий, свидетельствовавших о намерении нападавших применить физическое насилие, и т.п. Если в ходе хищения чужого имущества в отношении потерпевшего применяется насильственное.

Грабеж в крупном размере . Согласно п. 4 примеч. к ст. 158 УК таковым признается открытое хищение чужого имущества на сумму свыше 250 тыс. руб. Как хищение в крупном размере квалифицируется совершение нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого превышает 250 тыс. руб., если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном или в особо крупном размере. Решая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших хищение чужого имущества в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы, по признаку "в крупном размере", следует исходить из общей стоимости похищенного всеми участниками преступной группы.

Грабеж организованной группой . Содеянное квалифицируется по п. "а" ч. 3 161 статьи только в случае совершения хищения устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК). (О характеристиках такой группы см. кражу).

Грабеж в особо крупном размере . Согласно п. 4 примеч. к ст. 158 УК грабежом в особо крупном размере признается открытое хищение чужого имущества на сумму свыше 1 млн. руб. Как хищение в особо крупном размере квалифицируется совершение нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого превышает 1 млн. руб., если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном или в особо крупном размере. Решая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших хищение чужого имущества в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы, по признаку "в особо крупном размере", следует исходить из общей стоимости похищенного всеми участниками преступной группы.

Для отграничения разбоя от грабежа необходимо иметь в виду, что разбой представляет собой нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, а грабеж - открытое хищение чужого имущества, которое предполагает возможность применения насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего.
Не совпадают и моменты окончания этих преступлений. Разбой считается оконченным с момента нападения, а для оконченного грабежа необходимо, чтобы виновный, завладев имуществом, имел возможность распорядиться им по своему усмотрению.
Разбой тесно примыкает к насильственному грабежу, что вызывает необходимость разграничения этих составов преступлений. Различие между ними определяется прежде всего характером примененного к потерпевшему насилия. Разбой согласно закону представляет собой нападение, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, а насильственный грабеж предполагает неопасное для жизни и здоровья воздействие на потерпевшего.
Различие между разбоем и грабежом следует проводить также по моменту окончания этих преступлений. Если разбой считается оконченным с момента нападения, независимо от завладения имуществом, то для оконченного грабежа необходимо, чтобы виновный завладел чужим имуществом.
При разграничении разбоя и грабежа следует учитывать способ действий виновного. Так, насилие с целью завладения имуществом, соединенное с применением оружия, всегда должно рассматриваться как разбой, независимо от характера наступивших последствий.

Отличие кражи от грабежа: кража – это тайное хищение, а грабеж – открытое хищение чужого имущества. Открытым хищением чужого имущества является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет.

В зависимости от степени общественной опасности УК РФ различает следующие виды грабежа:

1. грабеж без отягчающих обстоятельств (ч.1.ст.161 УК РФ).

2. грабеж, совершенный при отягчающих обстоятельствах (ч.2. ст 161)

3. грабеж, совершенный при особо отягчающих обстоятельствах.

К квалифицированному виду грабежа, предусмотренному ч.2 ст.161, относится грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище; с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; с причинением значительного ущерба гражданину.

К грабежу при особо отягчающих обстоятельствах относится грабеж, совершенный организованной группой; в крупном размере; лицом ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство.

Сопоставляя ч.1, ст.161 и ч.2 и ч.3, ст.161 УК РФ, можно сделать вывод, что грабеж без отягчающих обстоятельств будет тогда, когда он совершается без насилия, одним лицом, и притом впервые, либо же несколькими лицами, но без предварительного сговора, а также если он не причиняет значительного ущерба потерпевшему или совершается не в крупном размере и не при опасном или особо опасном рецидиве.

Точная квалификация любого преступного деяния, в том числе и грабежа, во многом зависит от правильного понимания тех квалифицирующих обстоятельств, которые отличают один вид от другого, в связи с чем необходимо отдельно рассмотреть каждое из этих обстоятельств. Поскольку квалифицирующие обстоятельства при грабеже могут характеризовать как объективную, так и субъективную стороны данного преступления, а также личность виновного, рассмотрение их в дальнейшем будет проводится в том порядке, как они указаны в ст.161 УК РФ.

Грабеж, совершенный при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст.161 УК РФ).

§1.Грабёж, совершенный группой лиц, по предварительному сговору (п. «а» ч.2 ст.161 ук).

Совершение грабежа по предварительному сговору группой лиц уже само по себе повышает общественную опасность преступления по сравнению с совершением грабежа одним лицом. Это выражается в том, что предварительный сговор усиливает решимость участников группы на совершение преступления, создает большие возможности как для его осуществления, так и для его сокрытия вследствие согласованности действий и помощи виновных друг другу.

Кроме того, совершение грабежа по предварительному сговору группой лиц позволяет преступникам причинить более значительный ущерб собственности, помогает им быстрее преодолеть могущее возникнуть или возникшее сопротивление потерпевшего. Не случайно поэтому многие из совершаемых грабежей являются групповыми.

Так, 15 сентября 2001 года около 21.00 часов Волков Г.Г, Волков М.М. и Халимовский Ф.Ш. по предварительному сговору с целью открытого хищения чужого имущества на автомашине Камаз подъехали на полевой стан, расположенного вблизи с.Красногорское Агрызского района РТ, где с поля, в присутствии охранника Соловьева С.Ю. открыто похитили 870 кг капусты, причинив СПК «Рассвет» ущерб на сумму 3480 рублей. 18

Действия указанных лиц судом правильно квалифицированы по п. «а» ч.2 ст.161 УК РФ, так как грабеж ими совершен группой лиц по предварительному сговору.

Совершение преступления по предварительному сговору группой лиц является одной из форм соучастия. В связи с этим уяснение понятия группы с предварительным сговором имеет большое теоретическое и практическое значение, т.к. оно позволяет отграничить эту форму соучастия от других форм соучастия и правильно квалифицировать случаи грабежа, совершенного несколькими людьми.

Поэтому когда речь идет об организованности участников такой группы, достигнутой ими в процессе предварительного сговора, то имеется в виду не только обычная предварительная договоренность нескольких лиц о совершении преступления, но и то, что ими заранее совместно разработан, хотя бы в общих чертах, план совершения преступления, в соответствии с которым обуславливается время, место, способ его совершения, распределение ролей.

Каждый из участников такой группы не обязательно во всех подробностях должен знать о деятельности других участников, но все они осведомлены об общем плане совершения преступления и оказывают активное содействие его выполнению или сокрытию уже совершенного преступления.

Организованная группа представляет собой особую форму соучастия, занимающую самостоятельное место в системе других форм соучастия. Уяснение основных признаков различных форм соучастия помогают понять особенности одного из квалифицирующих обстоятельств грабежа, каковым является совершение «его» по предварительному сговору группой лиц. Законодатель, устанавливая повышенную ответственность за этот вид грабежа, указывает прежде всего на такой обязательный признак сговора, как его предварительность. Грабеж этого вида будет налицо в тех случаях, если сговор состоялся до начала совершения грабежа.

Пленум Верховного Суда СССР в Постановлении от 11 июля 1972 года (с изменениями, внесенными постановлением Пленума №13 от 21 сентября 1977 года, №6 от 27 ноября 1981 года и №7 от 26 апреля 1984 г.) в п.12 « О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества» разъяснил, что « под хищением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, следует понимать такое хищение, в котором участвовали двое или более лиц, заранее договорившихся о совместном его совершении» 19 .

Как показывает изучение судебной практики, наиболее часто в таких случаях все соучастники принимают непосредственное участие в выполнении состава преступления, т.к. являются соисполнителями.

При насильственном грабеже исполнителем преступления является не только тот, кто применяет к потерпевшему насилие, но и тот, кто в той или иной форме принимает участие в действиях, направленных на завладение чужим имуществом (например, даёт понять потерпевшему, что сопротивление бесполезно, обыскивать потерпевшего и т. д.)

Поскольку соучастие всегда предполагает умысел всех участников преступления и их совместные действия, направленные на достижение определенного преступного результата, то при эксцессе исполнителя соучастники отвечают только за те преступления, на совершение которых они давали своё согласие и которые охватывались их предвидение.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

  • ВВЕДЕНИЕ
  • ГЛАВА 1. ГРАБЁЖ
  • 1.2 Объект преступления
  • 1.3 Предмет преступления
  • 1.4 Объективная сторона преступления
  • 1.5 Субъективная сторона
  • 1.6 Субъект преступления
  • 2.1 Квалифицирующие признаки грабежа
  • 2.2 Анализ практики
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы . Степень как теоретической, так и практической разработанности данной темы достаточно высока, однако, как показывает практика, суды всё равно допускают ошибки при применении ст. 161 УК РФ, связанные как с отграничением данного преступления от смежных составов хищения, так и с неправильным толкованием отдельных признаков состава грабежа.

Данные о судебных ошибках будут раскрыты судебной практикой. В работе будем опираться на нормативно правовые акты, судебную практику по делам о грабеже, на научные работы учёных. Будут рассмотрены дискуссионные вопросы об объекте, предмете грабежа, общая характеристика грабежа как одной из форм хищения, выявим его основные черты и способы осуществления.

Формы хищений, описаны в УК РФ глава 21 - Преступления против собственности. Объективная сторона хищения состоит в посягательстве на отношения собственности. Уголовное законодательство чётко регулирует ответственность за хищения в зависимости от способа совершения преступления, выделяя и закрепляя в соответствующих статьях формы хищения. Но данная работа в основном о конкретной форме хищения - грабеже (ст. 161 УК.).

Интересные перемены: в ближайшее время президент намерен внести в Госдуму законопроект, который может привести к революционным изменениям в правоохранительной практике. Законопроект предусматривает что, 68 статей - убирается нижний порог лишения свободы, верхний придел остаётся прежним. 11 статей - дополнены штрафом в качестве основного вида наказания. 12 статей - дополнены исправительными работами. 118 статей - нижний предел наказаний в виде исправительных работ исключён. Российская газета - 28 октября 2010 г. - №245 (5324).

Данные инновации нам интересны тем что, нижний предел санкций будет упразднён, в частности, по преступлениям корыстной направленности: кражи, грабежи, разбои.

Выше изложенное даёт право утверждать, что тема данной курсовой работы актуальна на сегодняшний день.

Объектом исследования являются авторские работы, нормативно-правовые акты, постановления, разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, которые затрагивают вопросы: квалификации признаков, применение ст. 161 УК, судебная практика.

Предметом исследования является грабёж, квалифицированные виды грабежа.

Целью курсовой работы является характеристика понятия «грабёж» и его видов, изучение нормативно-правовых актов.

Теоретическая основа работы в основу взяты положение Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Федеральные законы и т.д.

Структура работы настоящее исследование состоит из введения, двух глав с восьмью параграфами, заключения и библиографии.

  • ГЛАВА 1. ГРАБЁЖ
  • 1.1 Исторически-правовой анализ понятия "грабёж"
  • Понятие, система и отдельные виды преступлений против собственности невозможно правильно оценить без обращения к предшествующему законодательству. Начиная с древнейших времен нормы об имущественных преступлениях, где наряду с нормами о посягательстве на жизнь и здоровье составляли основу уголовного законодательства на любом этапе его развития. Российское законодательство не было исключением. На протяжении веков шло поступательное развитие этой важной группы норм. Определённым итогом данного процесса явилось издание XV тома Свода законов Российской империи, а затем, на его основе, первого российского уголовного кодекса - Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. В нём значительное место занимали нормы об имущественных преступлениях («о преступлениях против имущества»).
  • Эти нормы с изменениями, внесёнными в 1885 г., применялись до начала советского периода.
  • Стремление избавиться от излишней казуистичности норм, максимально упростить их видно из сравнения Уложений 1845-1903 гг. Так, если в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. имелось около 60 статей, устанавливающих ответственность за различные виды краж, грабёжа и разбоя, то в Уложении 1903 г. таких норм всего девять. Уголовный кодексе РСФСР. - 1960. Существенно было сокращено число квалифицирующих обстоятельств в статьях об имущественных преступлениях. Уложение о наказаниях изобиловало такими обстоятельствами: в статьях о корыстных имущественных преступлениях их насчитывалось около 70, а с учётом альтернативных признаков - свыше 100. Уложение 1903 г. ограничивалось всего 17 квалифицирующими признаками. В Уголовном кодексе 1960 г. насчитывалось 14 квалифицирующих признаков различных форм и видов хищений, а в Кодексе (изначально, теперь - еще меньше) 1996 г. - 11.
  • Профессор В.В. Есипов с удовлетворением отмечал, что с новым Уложением прежняя, чисто механическая, такса наказаний прекратила своё существование. «И совершенно основательно: современное истинно «правовое» государство должно было быть не аптекою, где на аптекарских весах взвешивают проступки и соответствующие им наказания, не таможнею, где взимают строго определенные штрафы за переход границы дозволенного, - оно должно быть прежде всего источником любви и попечения, в котором нравственно нездоровые, порочные члены общества находили бы исцеление и очищение, а не смерть и уничтожение. Ко всему этому, насколько возможно, стремится и наш кодекс 1903 года». Есипов В.В. Уголовное право: часть Особенная. - М., 1908. - С. 7.
  • В установлении более широких рамок между максимумом и минимумом санкций прогрессивные российские юристы видели расширение возможностей для индивидуализации наказания, большее доверие к суду в деле выбора вида и меры наказания. Есипов В.В. Жизнь и Закон в России. - Варшава, 1907. - С. 14. И в наше время широкие пределы наказуемости имущественных преступлений (главным образом путём применения альтернативных санкций) следует рассматривать в качестве достоинства Уголовного кодекса РФ.
  • В историческом обзоре, вплоть до Уложения 1845 г., отмечалось, что сложившиеся историческим путём различия между отдельными видами похищения покоятся на малосущественных оттенках такой преступной деятельности, в связи с чем в первоначальном проекте предполагалось объединить все случаи похищения чужого имущества «в одно общее понятие имущественного хищничества». Это поддержали многие юристы, однако в дальнейшем было признано, что подобное решение, «хотя и правильное теоретически, было бы чересчур резким и потому нежелательным уклонением от действующей системы». Уголовное уложение: Проект редакционной комиссии и объяснения к нему. - СПб., 1897. - Т. VII. - С. 277 - 278. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (и последующие редакции) под влиянием германского права разделило кражу на 6 степеней в зависимости от цены украденного (до 1 руб. 50 коп.; от 1 руб. 50 коп.- до 3 руб.; от 3 руб.- до 4 руб. 50 коп.; от 4 руб. 50 коп.- до 6 руб.; от 6 руб.- до 30 руб., свыше 30 руб.). Подобное жёсткое и чересчур дробное деление вызывало возражение против самого принципа, компрометировало его. Поэтому в первоначальном проекте Уложения 1903 г. предполагалось отказаться от такого построения норм об имущественных преступлениях. Но, исходя из практических соображений, решено было этот принцип сохранить, но в усовершенствованном виде. «Если не делать различия в наказуемости присвоения и похищения чужого имущества по стоимости последнего, то в таком случае пришлось бы такие посягательства на всякую сумму считать простыми». Уголовное уложение: Проект редакционной комиссии и объяснения к нему. - СПб., 1897. - Т. VII. - С. 211. Применение же наказания за простую кражу при очень крупной сумме хищения представлялось составителям безусловно недостаточным.
  • В ст. 581 Уложения 1903 г. предусмотрена дифференцированная ответственность за воровство в зависимости от цены похищенного (до 50 коп.; от 50 коп. - до 500 руб.; свыше 500 руб.). К сожалению, данный подход не был воспринят первым Уголовным кодексом советского периода, а постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. СЗ СССР. - 1932. - № 62. - Ст. 360. вообще признало не имеющим значение размер хищения. В последующем законодательстве указанный принцип применялся только в отношении хищения социалистического имущества. Октябрьская революция ознаменовала переход к новому социально-экономическому строю, при котором особое значение придавалось охране и укреплению социалистической собственности. Уже на второй день после переворота Декрет о земле установил: «Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества, принадлежащего отныне всему народу, объявляется тяжким преступлением, караемым революционным судом». СУ РСФСР. - 1917. - № 1. - Ст. 3.
  • Все виды хищения наказываются лишением свободы со строгой изоляцией на срок не ниже трех лет, а при отягчающих обстоятельствах (многократность деяний, массовый характер хищений, ответственная должность виновного и др.) - расстрелом. СУ РСФСР. - 1921. - № 49. - Ст. 262.
  • Аналогичные нормы предусматривались декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 1 сентября 1921 г. «Об установлении усиленной ответственности для лиц, виновных в хищении грузов во время перевозки их». Декретом устанавливалась суровая ответственность вплоть до высшей меры наказания - расстрела для лиц, перевозивших грузы гужевым, водным и другим путём, а также наблюдавших за этими перевозками агентов, уличённых в хищении грузов в пути. СУ РСФСР. - 1921. - № 62. - Ст. 450. Нормы о насильственных преступлениях против собственности (грабёж, разбой, вымогательство) не предусматривали дифференциации ответственности в зависимости от формы собственности.
  • Предусматривались два вида грабежа. Простой грабёж, т.е. «открытое хищение чужого имущества в присутствии лица, обладающего или владеющего им, но без насилия над его личностью» карался принудительными работами или лишением свободы на срок до одного года (ст. 182). Более опасным видом был «грабёж, соединенный с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего», который карался лишением свободы на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией (ст. 183). Выделение насильственного грабежа в самостоятельный состав преступления, к сожалению, не было воспринято последующим законодательством. Лишь в проекте Уголовного кодекса 1992 г. предлагалась и обосновывалась такая конструкция. Преступление и наказание. Комментарий к проекту Уголовного кодекса России. - М., 1993. - С. 136, 149.
  • В 30-е годы начался процесс усиления репрессивного характера многих уголовно-правовых норм. В числе первых законодательных новелл этого периода следует назвать постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности» от 7 августа 1932 г. СЗ СССР. - 1932. - № 62. - ст. 360. Это постановление, как акт высшей юридической силы, вошло в историю под кратким названием «закон от 7 августа 1932 г.».
  • После окончания войны вновь обострилась проблема чрезмерно мягких санкций за преступления против личной собственности и большого разрыва между наказуемостью преступлений против разных форм собственности. Эта проблема была своеобразно решена в указах Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. Ведомости Верховного Совета СССР. - 1947. - № 19.
  • Указы установили суровую ответственность за преступления против собственности, сохранив дифференцированный подход к охране различных форм собственности. При этом разрыв между наказуемостью хищений социалистического имущества и преступлений против личной собственности граждан был сокращён путём резкого повышения санкций за последние.
  • А после введения 25 июля 1962 г. ст. 93.1 УК за кражу социалистической собственности и другие хищения в особо крупных размерах могла быть применена смертная казнь. Максимум же наказания за кражу личного имущества составлял 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Среди форм хищения социалистической собственности были предусмотрены присвоение, растрата и хищение путём злоупотребления служебным положением.
  • Переход к рыночной экономике, закрепление в Конституции РФ принципа равной правовой охраны всех форм собственности. Поэтому ещё до принятия нового кодекса Федеральным законом от 1 июля 1994 г. были внесены изменения в нормы об имущественных преступлениях Кодекса 1960 г. Главным из них явилось объединение параллельных норм. Этот закон носил промежуточный характер и имел много сходства с подготовленным проектом кодекса.
  • Произведённый краткий анализ даёт право утверждать об актуальности изучения данного института.

1. 2 Объект преступления

В уголовном праве России собственность признаётся одним из важных правоохраняемых объектов. Охрана собственности от преступных посягательств провозглашена одной из задач Уголовного кодекса РФ Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.10.2010), (с изм. и доп., вступающими в силу с 08.11.2010) // СЗ РФ от 17.06.1996, № 25, ст. 2954. (ч. 1 ст. 2 УК). Отметим, что в перечне социальных благ, интересов и ценностей, поставленных под охрану УК РФ, собственности отведено второе место - сразу после прав и свобод человека и гражданина, важнейших из правоохраняемых объектов. Обращение к понятию собственности в уголовном праве приобретает особую актуальность и в связи с важностью адекватного научного понимания этого блага в качестве объекта самостоятельной группы общественно опасных посягательств, ответственность за которые предусмотрены статьями главы 21 «Преступления против собственности» УК РФ.

Общеизвестно, что сужение или, напротив, увеличение объёма понятия того или иного элемента состава преступления напрямую связано с сокращением или расширением круга деяний, относимых к преступным посягательствам. Между тем, вопрос о понятии собственности в науке уголовного права относится к числу дискуссионных.

Достаточно сказать, что в рамках учения о «преступлениях против собственности» сложились три взгляда на собственность как основной объект соответствующей разновидности посягательств:

1) собственность как экономическое отношение,

2) собственность как правовая ценность (право собственности в субъективном смысле),

3) собственность как экономическое отношение и право собственности.

Согласно первому подходу, собственность - одно из основных отношений, складывающихся в области экономики. При этом утверждается, что «в любом обществе, какая бы ни была политическая система и государственное устройство, собственность всегда была, есть и будет экономической основой, базисом его существования и развития». Уголовное право: Особенная часть: Учебник / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. - М., 2003. - С. 192. О том, что объектом исследуемых преступлений выступает собственность как экономическая основа общества, как экономические производственные отношения, а также существующая система распределения материальных благ, писали и советские криминалисты. Некипелов П.Т. Советское уголовное законодательство в борьбе с хищениями социалистической собственности. - М., 1954. - С. 74; Панов Н.И. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием. - 1977. - С. 5-16.

В науке уголовного права сложилось воззрение на собственность и как на правовое явление. Наиболее последовательны обозначенной точки зрения научные работы под редакцией В.М. Лебедева, М.П. Журавлева, С.И. Никулина, А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. В.М. Лебедева. - М.: Издательство «Юрайт», 2004. - С. 350-351; Российское уголовное право: Особенная часть: Учебник / Под ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - М., 2003. - С. 134; Уголовное право России: Учебник. В 2 т. Т. 2. Особенная часть / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. - М., 2003. - С. 179-180.

Под правом собственности в субъективном смысле понимается обеспеченная законом мера возможного поведения собственника в отношении владения, пользования и распоряжения вещью по своему усмотрению. Право собственности - одно из основных и наиболее широких по содержанию вещных прав.

Надо сказать, что понимание в уголовном праве собственности в исключительно юридическом смысле является небезосновательным. Оно опирается на положение Конституции РФ, согласно которой право частной собственности охраняется законом (ч. 1 ст. 35). Конституция РФ // СЗ РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445. Кроме того, собственность трактуется как исключительно правовой феномен некоторыми философами, экономистами, цивилистами. Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. В 5 т. - М., 1956. - Т. 1. - С. 528; Шкредов В.П. Экономика и право (Опыт экономико-юридического исследования общественного производства). - 2-е изд. - М., 1990. - С. 4; Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. - М., 2004. - С. 12-14, 149-158.

Суть третьего подхода - в экономической и правовой трактовке собственности в уголовном праве. Такой подход сложился в советской уголовно-правовой доктрине. Одним из первых советских криминалистов, последовательно придерживавшихся понимания собственности одновременно как экономического отношения и субъективного права, был С.И. Сирота. Полемизируя с Б.С. Никифоровым, он утверждал, что «объект преступлений против социалистической собственности охватывает как материальные, экономические отношения социалистической собственности, так и правовые отношения, т.е. их правовую оболочку, а не только отношения собственности в смысле субъективного права собственности, как утверждает Б.С. Никифоров». Сирота С.И. Преступления против социалистической собственности и борьба с ними. - Воронеж, 1968. - С. 13.

Сосуществование в уголовном праве нескольких подходов к пониманию собственности не является случайным обстоятельством, оно скорее есть следствие сложности как самого явления собственности, характеризующегося многосторонностью, так и его связей с другими явлениями и процессами действительности.

И всё-таки имущественные отношения рассматриваются в праве как отношения по поводу принадлежности и перехода, имущественных благ. Завидов Б.Д. Уголовно-правовой анализ грабежа, разбоя и вымогательства (комментарий статей главы 21 Уголовного Кодекса Российской Федерации) - 2007. - №6. - С. 21-23.

В преступлениях против собственности непосредственные объекты отдельных видов посягательств (кражи, грабежа и т.д.) совпадают с видовым, то есть отношениями собственности. Нельзя признать удачным предложение отдельных авторов рассматривать в качестве непосредственного объекта конкретную форму собственности, определяемую принадлежностью похищенного имущества: «государственная, кооперативная, частная собственность»; Российское уголовное право: Особенная часть: Учебник / Под ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - М., 2003. - С. 137. «государственная, частная, муниципальная собственность либо собственность отдельных организаций». Уголовное право РФ. Особенная часть / Под ред. Иногамовой-Хегай Л.В. и др. - 2008. - 2-е изд. - 800 с.

А также нельзя ни отметить, что право собственности не прекращается в результате хищения вещи, которую собственник может истребовать из чужого незаконного владения и даже от добросовестного приобретателя (ст. 235, 301, 302 ГК РФ). "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 27.07.2010) // СЗ РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301. Наконец, следует отметить, что не является непосредственным объектом похищаемое имущество, которое в преступлениях против собственности играет роль предмета посягательства (понятие имущества рассматривается ниже). Законы логики не позволяют считать непосредственным объектом преступления что-либо, кроме общественных отношений, поскольку они составляют общие и родовые объекты всех преступлений.

Некоторые из преступлений, предусмотренных гл. 21 УК РФ, являются двухобъектными. Это характерно в первую очередь для преступлений против собственности, связанных с применением насилия: насильственный грабёж (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). В насильственных имущественных преступлениях основным объектом является собственность, а дополнительным - личность потерпевшего. Выделение основного непосредственного объекта проводится не по степени значимости охраняемых благ (личность в этом смысле важнее), а по связи с родовым объектом.

Таким образом, можно предложить следующую концепцию объекта преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ. Р одовой объект - имущественные отношения. В идовой объект - отношения собственности, н епосредственный основной - также отношения собственности. Н епосредственный дополнительный объект - личность потерпевшего (при насильственном грабеже).

1 . 3 Предмет преступления

Как определил УК РФ, предметом хищения является имущество. В уголовном праве под имуществом, которое можно похитить, понимаются предметы, т.е. то, что обладает материальными признаками. Такими предметами являются вещи.

Вещи бывают недвижимые и движимые, определение и исчерпывающий перечень таких вещей содержит (ст. 130 ГК РФ).

Большое значение для правильной квалификации действий виновного при грабеже имеет вопрос о правовом статусе похищаемого имущества, его принадлежности к различным формам собственности. Например, государственное, муниципальное, частное или иное имущество может быть похищено у отдельных лиц, если оно было им вверено для определенных целей (перевозки, ремонта и т.д.). Точное установление, каким имуществом хотел завладеть преступник, позволяет правильно решить вопрос о правильной квалификации содеянного и возмещении ущерба. Имущество как предмет преступного посягательства при грабеже должно быть чужим по отношению к похитителю. Чужое имущество как предмет грабежа - это имущество, не принадлежащее виновному, причём он не имеет ни действительного, ни предполагаемого права на распоряжение этим имуществом как своим собственным.

Это не означает, что имущество в момент его хищения обязательно должно находиться у его собственника. «Оно может быть во временном владении, ведении или под охраной другого лица. Хищение находящегося у отдельных лиц государственного, муниципального, частного и др. имущества должно рассматриваться как посягательство на соответствующий вид собственности. Одного факта присутствия кого бы то ни было недостаточно для наличия в преступлении состава грабежа. Так, например, не будет грабежом хищение имущества в присутствии других лиц из вагона железной дороги, из палатки, где продаются товары, когда похититель делает вид, что выполняет служебные обязанности или берёт имущество по поручению собственника или владельца». Завидов Б.Д. Уголовно-правовой анализ преступлений против собственности // Российская юстиция. - 2007. - №9. - С. 22-25.

Предмет хищения должен быть не только материален, но и иметь стоимость. Если вещь не обладает стоимостью, незаконное завладение ею нельзя назвать хищением. Наличие стоимости означает, что в предмет «вложен» труд. Отсюда вытекает, в частности, что не всякое имущество, пусть даже оно относится к вещам, может быть предметом хищения (пример: лес, объекты животного мира).

Но не забываем, что такие действия не остаются без правовой оценки. Законодатель, руководствуясь приведёнными соображениями об отсутствии в подобных предметах вложенного человеком труда, ввёл в УК РФ специальные статьи о посягательствах на природу. В случае неправомерного деяния подпадают под ст. 256, 258 и 260 главы 26 УК РФ «Экологические преступления».

При определенных условиях рассматриваемые ценности могут стать предметом хищения, если: рыбу разводят, деревья и животных выращивают. Следует иметь в виду, что в ряде случаев для государства важно не столько защитить отношения собственности, сколько обеспечить неприкосновенность ценностей определенного вида, предметов, обладающих особыми свойствами. Сам факт похищения таких ценностей как бы отходит на второй план по сравнению со значением, которое имеет именно неприкосновенность данных предметов.

Некоторые из этих предметов могут сами по себе иметь незначительную стоимость, а потому их похищение повлечёт вредные последствия главным образом не для отношений собственности, а для других важных общественных отношений, которые считает нужным охранять уголовный закон. Уголовное право. Особенная часть Краткий курс лекц. / Сверчков В.В. - 2009. - 162 с.

Если во время грабежа похищают предметы, имеющие особую ценность, свойства и качества которых определяются не стоимостным выражением, а индивидуальными качествами культурных ценностей, раритетностью, редкостью, а порой неповторимостью то тогда квалифицировать данное деяние необходимо по ст. 164 УК РФ. Данные понятия наиболее полно раскрывают: Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 (ред. от 17.07.2009) "О вывозе и ввозе культурных ценностей", Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 (ред. от 17.07.2009) "О вывозе и ввозе культурных ценностей" Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации". Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"

Если во время грабежа похищают радиоактивные материалы, это понятие раскрывает Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об использовании атомной энергии" Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об использовании атомной энергии" тогда деяние надлежит квалифицировать по ст. 221 УК РФ.

Если во время грабежа похищают оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, содеянное квалифицируется по ст. 226 УК РФ. В этих двух случаях объекты грабежа изменяются. Родовым объектом становится общественная безопасность и общественный порядок, видовым - общественная безопасность, а непосредственными - безопасный оборот радиоактивных веществ или оружия (основной объект) и тот вид собственности, в котором находятся радиоактивные вещества, оружие, боеприпасы и др. (дополнительный объект). Уголовное право. Общая часть / Отв. ред. Козаченко И.Я. - 2008. - с. 361.

Если во время грабежа похищают наркотические средства или психотропные вещества, тогда квалифицировать данное деяние необходимо по ст. 229 УК РФ. В этом случае, как и в двух предыдущих, также меняются объекты преступления. Так, родовым становится общественная безопасность и общественный порядок, видовым - здоровье населения и общественная нравственность, непосредственными - здоровье населения (основной объект) и тот вид собственности, в котором находятся психотропные вещества и наркотические средства (дополнительный объект).

Лицо, совершившее грабёж, не может быть освобождено от уголовной ответственности с привлечением к административной за мелкое хищение, поскольку данное деяние характеризуется высокой степенью общественной опасности, обусловленной способом совершения преступления данного вида.

1 . 4 Объективная сторона преступления

С объективной стороны грабёж, как говорит закон, выражается в открытом хищении чужого имущества. Открытый, очевидный, явный для окружающих, а потому и дерзкий способ изъятия имущественных ценностей из чужого владения - отличительное свойство грабежа, придающее ему специфическое своеобразие с точки зрения не только внешних форм проявления, но и качественной антисоциальной характеристики деяния и деятеля. Последняя состоит в том, что грабитель открыто, вызывающе цинично и дерзко грубо нарушает сложившиеся в обществе отношения собственности, прибегая при этом нередко к физическому или психическому насилию над личностью, демонстративно, на глазах у присутствующих игнорирует требования уголовного закона, что, понятно, существенно повышает опасность совершаемых им действий, усиливает отрицательную морально-нравственную оценку его противозаконного поведения. Уголовное право. Общая и Особенная части / Под ред. Кадникова Н.Г. Учебник. - 2006. - с. 489.

Вместе с тем Постановление Пленума ВС РФ №29 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 27.12.2002 № 29 (в ред. от 06.02.2007 № 7) также разъясняет, что открытым хищением чужого имущества, предусмотренным статьей 161 УК РФ (грабёж), является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий, независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет.

В п. 4 Постановления Пленума ВС РФ сказано, что, если присутствующие при незаконном изъятии чужого имущества лицо не сознаёт противоправность этих действий либо является близким родственником виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия имущества он не встретит противодействия со стороны указанного лица, содеянное следует квалифицировать как кражу чужого имущества. Если перечисленные лица принимали меры к пресечению хищения чужого имущества (например, требовали прекратить эти противоправные действия), то ответственность виновного за содеянное наступает за грабёж.

Если лица, присутствующие при изъятии имущества, не сознают его противоправного характера и виновный на это рассчитывает, содеянное является кражей, а не грабежом.

Открытым является хищение (грабёж), которое преступник вначале намеревался совершить тайно, но, будучи застигнутым, продолжил хищение на глазах у потерпевшего или других лиц. Такое «перерастание» кражи в грабёж возможно до полного завладения имуществом. Если же лицо пыталось совершить хищение тайно, но было застигнуто на месте преступления и, спасаясь от преследования, бросило похищенное, его действия не могут квалифицироваться как грабёж. Уголовное право. Общая и Особенная части: Курс лекций / Батычко В.Т. - 2006. - с. 251.

Не может идти речь о «перерастании» кражи в грабёж, если потерпевший или присутствующие при этом посторонние только заподозрили кражу, но убедились в пропаже имущества после его завладения.

Грабёж признается оконченным с момента завладения чужим имуществом и получения преступником реальной возможности распоряжаться им как своим собственным. П. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 27.12.2002 № 29 (в ред. от 06.02.2007 № 7) Если виновному не удалось завладеть имуществом или оно у него отобрано до завершения изъятия (непосредственно на месте преступления, во время борьбы за удержание похищаемой вещи, во время бегства с места преступления), то содеянное квалифицируется как покушение на грабёж.

«Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Карелия изменен приговор Сегежского районного суда в отношении Степанова, который открыто похитил из магазина "Витязь" в г. Сегеже детское ватное одеяло, но был задержан недалеко от магазина выбежавшими за ним работниками. Переквалифицируя действия Степанова, судебная коллегия обоснованно отметила, что при указанных обстоятельствах содеянное Степановым следует квалифицировать как покушение на открытое хищение чужого имущества, поскольку осуждённый не имел возможности распорядиться похищенным». Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы судебной практики по делам о краже, грабеже и разбое» от 17.03.2003 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2003. - № 4.

С учётом того, что судебная практика была разноречивой и это порождало ошибки при квалификации содеянного, Пленум подчеркнул, что грабёж будет считаться оконченным преступлением лишь в случаях, когда у виновного есть реальная возможность пользоваться или распоряжаться похищенным по своему усмотрению. Например, обратить такое имущество в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью или иным образом.

Следовательно, объективными признаками хищения являются:

1) незаконное и безвозмездное изъятие имущества из владения собственника;

2) обращение в пользу виновного или третьих лиц;

3) причинение собственнику или иному владельцу имущества реального ущерба;

4) причинная связь между ущербом и изъятием имущества.

1.5 Субъективная сторона

Субъективная сторона грабежа характеризуется прямым умыслом. Руководствуясь корыстным мотивом, виновный преследует цель незаконного извлечения наживы за счёт чужого имущества. Уголовное право РФ. Особенная часть / Под ред. Иногамовой-Хегай Л.В. и др. - 2008. - 2-е изд. - С. 206.

Таким образом, грабёж является таким умышленным преступлением, при совершении которого вина преступника выражается только в виде прямого умысла, направленного на завладение чужим имуществом с корыстной целью. Совершая грабёж, виновный сознаёт общественно опасный характер своих действий, направленных на открытое хищение чужого имущества, предвидит общественно опасные последствия этих действий в виде нанесения ущерба собственнику или иному лицу и желает наступления такого ущерба. В этом проявляется единство сознания и воли виновного, являющееся необходимым условием наличия субъективной стороны грабежа.

С субъективной стороной грабежа тесно связана и корыстная цель. Корысть в практике судебных органов означает желание получить не столько личную выгоду, сколько возможность распорядиться имуществом как своим собственным. Таким образом, корыстная цель вовсе не предполагает - как ни странно - обязательного наличия корыстного мотива, т.е. желание лица получить от похищенного выгоду для себя лично, для своих близких либо соучастников преступления. Уголовное право. Особенная часть / Отв. ред. Козаченко И.Я. - 2008. - С. 259.

Поскольку, в частности, по отношению к грабежу возникает вопрос о том, обязательно ли наличие какой-либо личной заинтересованности лица, совершившего открытое хищение имущества (т.е. особого - корыстного мотива посягателя), для признания его действий хищением, поясним, что уже в момент хищения имущества посягатель достигает поставленной им перед собой корыстной цели - он распоряжается имуществом как своим собственным (если речь не идет о единственной цели уничтожения имущества - о случае, предусмотренном специальной нормой ст. 167 УК РФ).

Возникали вопросы, как квалифицировать действия лиц, которые изъяли имущество с целью временного использования либо его уничтожения, повреждения и т.д. Изучение судебной практики показало, что многие суды не признавали грабежом открытые действия, направленные на завладение чужим имуществом с целью его уничтожения, совершенные из хулиганских побуждений, или в целях временного его использования, либо в связи с действительным или предполагаемым правом на это имущество. Однако были факты осуждения за хищения чужого имущества лиц, которые изымали имущество не из корыстных побуждений. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы судебной практики по делам о краже, грабеже и разбое» от 17.03.2003 (в ред. от 06.02.2007 № 7)

В целях устранения подобных ошибок Пленум Верховного Суда в п. 7 Постановления разъяснил, что если противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом, совершены не с корыстной целью, то они не образуют состава преступления - кражи или грабежа. В зависимости от обстоятельств дела данные действия при наличии к тому оснований подлежат квалификации по ст. 330 УК РФ (самоуправство) или другим статьям УК РФ.

Суды не всегда знают, как квалифицировать, например, действия виновного, который наряду с повреждением или уничтожением имущества потерпевших незаконно его изымает. Пленум разъяснил, что, если лицо, изымая имущество, преследовало корыстную цель, содеянное в зависимости от способа завладения имуществом должно квалифицироваться по совокупности с другим преступлением (например: с хулиганством, изнасилованием).

1 . 6 Субъект преступления

Указанные в УК РФ признаки являются общими и обязательными в рассматриваемом элементе состава преступления. Поэтому в названии статьи 19 УК РФ законодатель охарактеризовал их как общие условия уголовной ответственности. Следовательно, им должны отвечать субъекты всех преступлений, в том числе и тех, составы которых содержат особые (специальные) требования к субъекту.

Физическое лицо - правовой статус. Это чрезвычайно важно для понимания сущности субъекта преступления, под которым понимается не человек и не личность, а юридическая условность, совокупность признаков, определяющих правовой, возрастной и психический статус лица, ответственного за совершение преступления. В этом смысле субъект преступления - именно уголовно-правовой статус, имеющий несколько юридически значимых составляющих, необходимых для возникновения уголовной ответственности. Уголовное право России. Общая часть / Под ред. Рарога А.И. - 2009. - с. 268. Согласно ст. 20 УК РФ возраст, с которого наступает уголовная ответственность за совершение грабежей, установлен с 14 лет. В связи с вопросами, возникающими у судов при применении законодательства по делам о преступлениях несовершеннолетних, Пленум Верховного Суда Российской Федерации дал разъяснение: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.02.2000 № 7 "О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних". Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.02.2000 № 7 "О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних" (в ред. от 06.02.2007 № 7) (При этом нужно учитывать, что лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а по истечении суток, на которые приходится этот день, т.е. с ноля часов следующих суток.)

Субъект грабежа - общий. Им является лицо, совершившее данное деяние и способное понести за него уголовную ответственность. Система обязательных признаков, характеризующих субъект грабежа, образует соответствующий элемент состава преступления.

Таких признаков, характеризующих лицо как общий субъект преступления, три:

а) физическое лицо;

б) вменяемое лицо;

в) лицо, достигшее возраста уголовной ответственности за грабёж.

Таким образом, речь идет об общем субъекте - физическом лице, вменяемом, достигшем возраста 14 лет.

ГЛАВА 2. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВИДЫ ГРАБЕЖА

2 . 1 Квалифицирующие признаки грабежа

Грабёж, как и другие виды хищения, может квалифицироваться как преступление различного уровня тяжести в зависимости от: размеров похищенного, от соответствующих ему квалифицирующих признаков. В Уголовном кодексе классифицирующие признаки расположены главным образом в следующем порядке: сначала перечисляются обстоятельства, имеющие отношение к объекту и объективной стороне преступления, а затем имеющие отношение к субъекту и субъективной стороне.

В соответствии со ст. 161 УК РФ, признаками квалифицированного грабежа, характеризующими его объект и объективную сторону деяния, являются совершения его:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) неоднократность - данный пункт утратил силу. - ФЗ от 08.12.2003 №162-ФЗ;

в) с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище;

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья или с угрозой применения такого насилия;

д) с причинением значительного ущерба гражданину.

В основном по своему содержанию перечисленные признаки квалифицированного грабежа соответствуют признакам квалифицированной кражи, мошенничества. Однако опять же необходимо учитывать, что в данном виде преступления - например, в случае присутствия такого признака, как проникновение в жилище, помещение или иное хранилище - важно, что преступник еще до проникновения в чужое помещение имел намерение похитить имущество открытым способом.

Под незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище следует понимать противоправное тайное или открытое вторжение с целью совершения кражи, грабежа или разбоя. Проникновение в указанные строения или сооружения может быть осуществлено и тогда, когда виновный извлекает похищаемые предметы без вхождения в соответствующее помещение. При квалификации действий лица, совершившего кражу, грабёж или разбой, по признаку "незаконное проникновение в жилище" судам следует руководствоваться примечанием к ст. 139 УК РФ, в котором разъясняется понятие "жилище", и примечанием 3 к ст. 158 УК РФ, где разъяснены понятия "помещение" и "хранилище".

Наличие в действиях лица, совершившего грабёж признака незаконного проникновения в жилище, помещение или иное хранилище, судам необходимо выяснять, с какой целью виновный оказался в помещении (жилище, хранилище), а также когда возник умысел на завладение чужим имуществом. Если лицо находилось там правомерно, не имея преступного намерения, но затем совершило грабёж, в его действиях указанный признак отсутствует.

Этот квалифицирующий признак отсутствует также в случаях, когда лицо оказалось в жилище, помещении или ином хранилище с согласия потерпевшего или лиц, под охраной которых находилось имущество, в силу родственных отношений, знакомства либо находилось в торговом зале магазина, в офисе и других помещениях, открытых для посещения гражданами. Уголовное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. В.П. Кашепов. - М., 2004. - С. 277

Если в ходе совершения кражи, грабежа или разбоя было умышленно уничтожено или повреждено имущество потерпевшего, не являвшееся предметом хищения (например, мебель, бытовая техника и другие вещи), содеянное следует, при наличии к тому оснований, дополнительно квалифицировать по статье 167 УК РФ. Уголовное право РФ. Особенная часть / Под ред. Иногамовой-Хегай Л.В. и др. - 2008. - 2-е изд. - С. 256.

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья (пункт «г» части второй статьи 161 УК РФ), следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и т.д.). Квалифицированный грабёж, согласно закону, может быть соединен только с применением насилия в отношении потерпевшего, которое не представляло опасности для жизни и здоровья человека.

Определение подлинной степени тяжести применённого насилия - важное условие квалификации действий виновного по ч. 2 ст. 161 УК РФ. Поэтому такого рода уголовным делам в пограничных ситуациях следует назначать судебно-медицинскую экспертизу на предмет установления характера и тяжести насилия, применённого к потерпевшему.

Крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 250 т. руб., а особо крупным 1 млн. руб.

Организованная группа - одна из наиболее опасных форм соучастия в преступлении. Признаки: объединение нескольких лиц чаще всего проявляется в относительной длительности преступной деятельности группы, её криминальной специализации, разделе сфер деятельности с другими подобными группами, чётком распределении ролей и функций каждого её участника, наличии лидера (руководителя, организатора), жёсткой внутренней дисциплине, планирование преступной деятельности в целом и на определённый период времени и каждого преступного акта в отдельности. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Чучаев А.И. - 2009. - С. 302.

Квалифицированные составы грабежа:

а) Совершённый группой лиц по предварительному сговору с проникновением в жилище или иное помещение;

б) Совершённый с применением насилия не опасного для жизни и здоровья человека;

в) Совершённый в крупном размере.

Особо квалифицированные составы грабежа:

а) Совершённый организованной группой;

б) Совершённый в особо крупном размере.

2 . 2 Анализ практики

Как показывает практика, наибольшие сложности представляет вопрос об отграничении грабежа от смежных составов - разбоя и кражи.

Рассмотрим примеры:

По приговору Иркутского областного суда от 18 июня 2009 г. С. осуждён по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ за открытое хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище. Проверив материалы уголовного дела, Судебная коллегия согласилась с доводами кассационного представления о неправильной квалификации действий осуждённого и указала в определении на следующее.

Доказательства, исследованные в судебном заседании, не давали суду оснований полагать, что С., совершая хищение, сознавал, что характер его действий явился очевидным для потерпевшей. Так, из показаний второго осуждённого по тому же делу Б. следует, что С. вошёл в квартиру, когда потерпевшая была уже мертва. Допрошенный на предварительном следствии С. пояснил, что видел на кровати какой-то бугорок, накрытый одеялом, догадался, что это потерпевшая. Когда уходили из квартиры, Б. задержался, заявив, что он сотрёт отпечатки пальцев, которые могли остаться в квартире. При этом С. не заявлял, что потерпевшая наблюдала за его действиями, что кто-то из других лиц, кроме Б., находился в квартире. Эти показания С. свидетельствуют о том, что он был уверен, что за его действиями никто, в том числе и потерпевшая, не наблюдает. При таких обстоятельствах, учитывая то, что преступление, совершённое С., было неочевидным для других лиц, Судебная коллегия переквалифицировала его действия на п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ как тайное хищение чужого имущества, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище. Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за второе полугодие 2009 г.

Если совершённое хищение чужого имущества было неочевидно для других, и это обстоятельство осознает виновный, то содеянное им надлежит квал и фицировать как кражу.

По приговору Котельнического районного суда Кировской области от 10 февраля 2009 г. Б. осуждён по ч. 2 ст. 162 УК РФ. В кассационном порядке уголовное дело не рассматривалось. Пересматривая дело в порядке надзора, президиум областного суда обоснованно, исходя из характера применённого к потерпевшему насилия, пришёл к выводу о том, что действия Б. образуют состав не разбоя, а грабежа, предусмотренного п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Однако при этом президиумом не было учтено, что хищение в форме грабежа считается оконченным, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им распоряжаться по своему усмотрению или пользоваться им. По настоящему делу достоверно установлено и изложено в описательной части приговора, что осуждённые Б. и Г. лишь пытались открыто завладеть мясом зарезанного телёнка, но не смогли этого сделать по независящим от них обстоятельствам. В частности, подавив сопротивление сторожа, они в помещении телятника зарезали одного телёнка, но вынести мясо не смогли, поскольку были обнаружены пришедшим в телятник сыном сторожа, и с места преступления скрылись. Представитель СПК колхоза «Искра» в судебном заседании показал, что колхоз ущерба не понёс и иска не предъявлял.

При таких обстоятельствах Судебная коллегия посчитала, что действия Б. являются лишь покушением на грабёж чужого имущества, содеянное им переквалифицировала на ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ и назначила ему более мягкое наказание. Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2010 г.

Грабёж считается оконченным, если имущество изъято, и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмо т рению.

И подобных примеров большое количество. Как видим, в делах данной категории необходимо исследовать имеющиеся доказательства в целях правильной юридической квалификации действий лиц, привлеченных к уголовной ответственности, в целях недопущения ошибок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

преступление собственность хищение грабеж

Как видим, проблемы при применении ст. 161 УК РФ у судов остались, несмотря на многочисленные разъяснения, даваемые Пленумом Верховного Суда. Таким образом, судьям необходимо быть более внимательными, учитывать все обстоятельства, связанные как с объективной стороной деяния, так и с умыслом, целью, мотивами, субъектом преступления. Необходимо более чётко применять разъяснения, данные Пленумом, и ошибок при применении ст. 161 УК РФ станет значительно меньше.

Грабёж является разновидностью хищения чужого имущества в открытой форме. Открытый, очевидный, явный для окружающих, а потому и дерзкий способ изъятия имущественных ценностей из чужого владения - отличительное свойство грабежа, придающее ему специфическое своеобразие. Грабитель открыто, вызывающе цинично и дерзко, грубо нарушает сложившиеся в обществе отношения собственности, прибегая при этом нередко к физическому или психическому насилию над личностью, демонстративно, на глазах у присутствующих игнорирует требования уголовного закона, что, понятно, существенно повышает опасность совершаемых им противоправных действий, усиливает резко отрицательную морально-нравственную оценку его противозаконного поведения.

Грабитель для усиления интенсивности посягательства или преодоления сопротивления со стороны потерпевшего либо других лиц нередко прибегает к насилию над ними. Это обстоятельство ещё выше поднимает уровень общественной опасности грабежа.

За последние годы данный вид преступления по статистике МВД сокращается. Краткий анализ состояния преступности в РФ:

В январе - сентябре 2010 года зарегистрировано 2025,9 тыс. преступлений. Почти половину всех зарегистрированных преступлений (47,9%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи - 827,2 тыс. (6,9%), грабежа - 124,6 тыс. (20,2%), разбоя - 18 тыс. (20,4%). Почти каждая третья кража (32,5%), каждый двадцать второй грабеж (4,5%), и каждое тринадцатое разбойное нападение (7,6%) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище.

Подобные документы

    Виды преступлений против собственности. Основные черты и способы осуществления грабежа. Характеристика грабежа с применением насилия и его отличия от разбоя как уголовно-правового явления и уголовной нормы. Правовые основы ответственности за грабеж.

    курсовая работа , добавлен 20.03.2015

    Понятие и основные виды преступлений против собственности. Уголовно-правовой анализ кражи и грабежа как преступлений против собственности. Степень опасности угрозы применения насилия при квалификации грабежей и разбоев. Оценка угрозы потерпевшим.

    курсовая работа , добавлен 21.04.2017

    Характеристика преступлений против собственности по уголовному законодательству России. Виды, формы хищения чужого имущества. Отграничение смежных составов преступлений: грабеж и разбой. Регулирование ответственности за преступления против собственности.

    курсовая работа , добавлен 26.07.2013

    Понятие вымогательства, его место в системе преступлений против собственности. Квалифицированные и особо квалифицированные виды вымогательства. Основания освобождения от уголовной ответственности за него. Отличие вымогательства от грабежа, разбоя.

    курсовая работа , добавлен 26.03.2015

    Характеристика основного состава грабежа, предмет хищения. Похищение имущества из чужого владения с корыстной целью. Соисполнительство лиц, совершивших преступление в составе организованной группы. Отличие грабежа от преступлений против собственности.

    реферат , добавлен 23.08.2013

    Открытое хищение чужого имущества. Конструктивные признаки грабежа. Объективные и субъективные признаки грабежа. Уголовно-правовая характеристика преступления. Грабеж и кража, отграничение от разбоя. Отличие грабежа от вымогательства и от самоуправства.

    дипломная работа , добавлен 28.07.2010

    Изучение понятия и квалифицирующих признаков (противоправность, безвозмездность, корыстность) хищения чужого имущества. Рассмотрение специфических обстоятельств и состава грабежа и разбоя как наиболее опасных форм преступлений против собственности.

    реферат , добавлен 01.08.2010

    Объективные признаки грабежа: объект, объективная сторона. Открытость хищения чужого имущества. Квалифицирующие признаки грабежа по Уголовному кодексу и ответственность за него. Физическое или психическое насилие при совершении тяжкого преступления.

    курсовая работа , добавлен 12.05.2014

    Виды преступлений против собственности. Грабеж как открытое хищение чужого имущества. Разбой как опасная форма хищения. Судебная практика по вымогательству. Познание подлинной антисоциальной и правовой природы корыстных посягательств на собственность.

    курсовая работа , добавлен 24.09.2014

    Виды и признаки преступлений против собственности: хищение, причинение имущественного и иного ущерба, уничтожение или повреждение. Формы и виды воровства чужого имущества - грабеж, разбой, мошенничество, растрата), корыстные и некорыстные правонарушения.



Просмотров