Патентование в россии. Наследование прав интеллектуальной собственности-наследство на патент Интеллектуальная собственность патентование

Патент как форма охраны объектов интеллектуальной собственности

Одним из главных показателей цивилизованности общества во все времена было и продолжает оставаться сейчас то, какое внимание уделяется в нем развитию науки, культуры и техники. От того, насколько значителен интеллектуальный потенциал общества и уровень его культурного развития, зависит в конечном счете и успех решения стоящих перед ним экономических проблем. К их числу, безусловно, следует отнести законодательное закрепление таких нормативных правил, которые адекватны складывающимся в обществе товарно-денежным отношениям.

Результаты интеллектуальной творческой деятельности занимают особое место среди объектов гражданского права и традиционно подразделяются на две основные сферы прав: авторское право и промышленную собственность.

Переход России к частной собственности и рыночной экономике с объективной необходимостью потребовал реформирования в этом же направлении правовой базы тех общественных отношений, которые связаны с охраной и использованием результатов интеллектуальной деятельности.

В России к настоящему времени в основном завершена реформа законодательства об охране интеллектуальной собственности. В 1992--1993 гг. в Российской Федерации принят блок законов по охране интеллектуальной собственности, в том числе Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г., Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 г., Закон РФ "О правовой охране программ для электронно-вычислительных машин и баз данных" от 23 сентября 1992 г., Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 9 июля 1993 г., Закон РФ "О селекционных достижениях" от 6 августа 1993 г. Положения указанных законов получили развитие в целом ряде подзаконных актов, принятых президентом РФ, правительством РФ, Патентным ведомством РФ и некоторыми другими органами государственного управления.

Среди объектов гражданских прав, т.е. тех материальных и духовных благ, по поводу которых субъекты гражданского права вступают между собой в правовые отношения, ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -- ГК РФ) называет результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Одновременно законодатель использует для их обозначения такое собирательное понятие, как интеллектуальная собственность. В обобщенном виде содержание данного понятия раскрывает ст. 138 ГК РФ, указывающая, что "в случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполненных работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).

Подход к авторскому и патентному праву как к собственности получил наибольшее распространение в XIX веке. Авторские и патентные законы большинства европейских стран в той или в иной степени приравнивали права создателей творческих достижений к праву собственности, а иногда и прямо относили их к движимому имуществу. В 1883 г. была принята Парижская конвенция по охране промышленной собственности, которая продолжает оставаться важнейшим международным соглашением в области охраны промышленных прав.

Традиция проприетарного подхода к авторскому и патентному праву достаточно сильна и в настоящее время. Термин "интеллектуальная собственность" широко используется в законодательстве, в научной литературе и в практике многих стран. Окончательно термин "интеллектуальная собственность" был узаконен новой Конституцией РФ от 12 декабря 1993 г. Хотя статья 44 Конституции РФ, посвященная свободе литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, и не раскрывает содержание данного понятия, но подчеркивает, что "интеллектуальная собственность охраняется законом".

Под интеллектуальной собственностью в российском законодательстве понимается не что иное, как совокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также некоторые иные приравненные к ним объекты, в частности средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг). Перечня конкретных объектов правовой охраны, подпадающих под понятие интеллектуальной собственности, кодекс не содержит. Однако из ст. 138 ГК РФ однозначно следует, что соответствующая правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности и других, приравненных к ним объектов, обеспечивается лишь "в случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом и другими законами". Это означает, что для отнесения того или иного результата интеллектуальной деятельности или иного объекта к интеллектуальной собственности требуется прямое указание закона.

Правовым институтом, посредством которого охраняются права на интеллектуальную собственность, является патентное право. Оно регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Объединение трех названных объектов интеллектуальной собственности в рамках единого института патентного права объясняется следующими соображениями. Во-первых, изобретения, полезные модели и промышленные образцы обладают значительным сходством по отношению друг к другу, с одной стороны, и существенно отличаются от других объектов интеллектуальной собственности, с другой стороны. Все они являются результатами творческой деятельности, имеют конкретных создателей, права которых признаются и охраняются законом, совпадают друг с другом по ряду признаков и т.д. Во-вторых, их охрана осуществляется посредством единой формы, а именно путем выдачи патента. В-третьих, правовое регулирование связанных с этими тремя объектами общественных отношений имеет гораздо больше сходства, чем различий, и к тому же осуществляется в России единым законодательным актом, а именно Патентным законом РФ. Все сказанное свидетельствует о том, что традиционное ограничение рамок патентного права лишь сферой правовой охраны изобретений вряд ли оправдано.

Патентное право имеет дело с охраной и использованием нематериальных благ, являющихся продуктами интеллектуального творчества. Согласно ст. 1225 Гражданского кодекса РФ «результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) являются:

1) произведения науки, литературы и искусства;

2) программы для электронных вычислительных машин;

3) базы данных;

4) исполнения;

5) фонограммы;

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач;

7) изобретения;

8) полезные модели;

9) промышленные образцы;

10) селекционные достижения;

11) топологии интегральных микросхем;

12) секреты производства (ноу-хау);

13) фирменные наименования;

14) товарные знаки и знаки обслуживания;

15) наименования мест происхождения товаров;

16) коммерческие обозначения.

Интеллектуальная собственность охраняется законом».

Условием охраны является получение в установленном порядке официального документа - патента.

В объектах патентного права ценность представляет само содержание тех решений, которые придуманы изобретателями. Именно они и становятся предметом охраны патентного права. Прежде всего, важнейшим отправным началом патентного права является признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта.

Признание и всемерная охрана патентной монополии не исключают, однако, выполнения патентным правом и функции защиты общественных интересов. Более того, соблюдение разумного баланса интересов патентообладателя, с одной стороны, и интересов общества, с другой стороны, вполне может рассматриваться в качестве второго исходного начала (принципа) патентного права. Одним из конкретных его проявлений служит ограничение действия патента определенным сроком, после истечения которого разработка поступает во всеобщее пользование. Кроме того, условием предоставления патентно-правовой охраны той или иной разработке является внесение разработчиком действительного вклада в уровень техники и тем самым обогащение общественных знаний.

Наконец, в общественных интересах закон устанавливает случаи так называемого свободного использования запатентованных разработок. Разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача, проведение научного эксперимента и т.д. -- эти и некоторые другие изъятия из сферы патентной монополии, продиктованные общественными потребностями, выражают взвешенный баланс интересов патентообладателя и общества.

Следующим принципом патентного права является предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами.

Если заявка на выдачу патента в Патентное ведомство не подавалась, разработка, которая объективно отвечает всем критериям патентоспособности, объектом охраны со стороны патентного права не становится. Наконец, в качестве принципа патентного права может рассматриваться положение, согласно которому законом признаются и охраняются права и интересы не только патентодателей, но и действительных создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Названные выше принципы определяют конкретное содержание основных норм патентного права, являются его исходными началами и служат "предпосылками его дальнейшего развития. Знание этих принципов помогает лучше понять содержание конкретных патентно-правовых норм, способствует их правильному применению на практике и дает определенные ориентиры для разрешения тех жизненных ситуаций, которые прямо не урегулированы действующим законодательством.

Одним из важнейших показателей эффективности патентного законодательства является гарантированность и защищенность прав и законных интересов действительных создателей разработок и патентообладателей. С сожалением приходится констатировать, что по этому показателю изобретательское законодательство бывшего Советского Союза было всегда крайне неэффективным. Советские изобретатели и новаторы были не только лишены возможности приобретения исключительных прав на использование создаваемых ими разработок, но очень часто не могли фактически реализовать и реально защитить и те субъективные права, которые предоставлялись им действующим законодательством.

Как отмечалось в литературе, среди руководителей предприятий даже бытовало мнение, что недоплата или невыплата автору причитающегося ему по закону вознаграждения -- это не нарушение закона, а чуть ли не забота о государственных интересах. По приводимым в юридической литературе статистическим данным, в целом в масштабах бывшего Союза ССР ежегодно во всех судах рассматривалось не более 250 дел, связанных с изобретательством и рационализацией.

К сожалению, новый Патентный закон РФ, как и ранее действовавшее законодательство, такого механизма не содержит. Более того, можно констатировать, что раздел VII "Защита прав патентообладателей и авторов" Патентного закона РФ является самым слабым и бессодержательным в новом законе. Он имеет лишь две статьи, в одной из которых перечислены примерные виды патентных и изобретательских споров, разрешаемых в судебных органах, а вторая носит декларативный отсылочный характер к уголовному законодательству, которое вообще не реализуется на практике.

Можно лишь надеяться, что в ближайшее время в Патентный закон РФ в этой части будут внесены соответствующие изменения. Это несложно сделать, так как законодательный опыт более эффективного решения этих вопросов уже имеется, например, в Законах РФ "Об авторском праве и смежных правах", "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных" и "О правовой охране технологий интегральных микросхем". Однако пока этого не сделано, приходится опираться лишь на общие положения российского гражданского права, касающиеся защиты нарушенных прав.

В соответствии со ст. 14 Патентного закона РФ любое физическое или юридическое лицо, использующее изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищенные патентом, в противоречии с настоящим законом, считается нарушителем патента. Конкретные виды нарушений исключительного права патентообладателя указаны в п. 3 ст. 10 Патентного закона и включают в себя несанкционированное изготовление, применение, вывоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение.

Подчеркнем только, что в законе названы лишь наиболее типичные виды нарушений прав патентообладателя, которыми не исчерпываются все возможные случаи несанкционированного введения в хозяйственный оборот запатентованных разработок. Исходя из смысла закона, можно сделать вывод, что нарушениями патентных прав должны признаваться любые действия, имеющие прямой или косвенной целью несанкционированное введение в хозяйственный оборот охраняемых объектов.

Права патентообладателей могут быть нарушены как в рамках заключенных ими лицензионных договоров, так и вне договоров.

Как правило, лицензионный договор предусматривает возможность применения к нарушителю таких санкций, как взыскание неустойки и возмещение убытков, а также досрочное расторжение договора в одностороннем порядке. Размер и вид неустойки, в частности се соотношение с убытками, устанавливаются самими сторонами.

Внедоговорное нарушение патентных прав имеет место при любом несанкционированном использовании запатентованной разработки третьими лицами, кроме установленных законом случаев свободного использования чужих охраняемых объектов. Обязанность доказывания факта нарушения патента возлагается на патентообладателя.

Нередко нарушители патентных прав, желая замаскировать свои противоправные действия, вносят некоторые внешние изменения в заимствованные объекты, в частности производят замену одних признаков другими. Если такая замена не привносит в объект техники ничего существенно нового, в частности не изменяет достигаемого результата, это не препятствует признанию патентных прав нарушенными.

Выбор конкретного способа защиты осуществляется потерпевшим, однако, как правило, он предопределяется видом и последствиями самого нарушения. Предусмотренные законом гражданско-правовые способы защиты патентных прав также неоднородны. В теории гражданского права они подразделяются на меры гражданско-правовой защиты и мены гражданско-правовой ответственности. Если для реализации первых достаточно лишь самого факта нарушения патентных прав, то для использования вторых требуется ряд условий, в частности наличие противоправности, вреда, причинной связи между действиями нарушителя и наступившими последствиями, а также вины нарушителя.

Самым распространенным способом защиты патентных прав является требование патентообладателя о прекращении нарушения. С точки зрения юридической сущности рассматриваемая санкция является мерой гражданско-правовой защиты, а не мерой ответственности.Другим способом защиты нарушенных патентных прав является требование о возмещении убытков.

В рассматриваемой области убытки патентообладателя чаще всего выражаются в форме упущенной выгоды, что может быть связано с сокращением объемов производства и реализации запатентованной продукции, вынужденным понижением цен и т.п. В задачу патентообладателя входит обоснование размера неполученных доходов и доказательство причинной связи упущенной выгоды с действиями нарушителя. Весьма важным для потерпевшего является указание п. 2 ст. 15 ГК РФ на то, что если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, потерпевший вправе потребовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Право на компенсацию причиненного ему морального вреда патентообладатель по общему правилу не имеет ввиду того, что за нарушение принадлежащих ему имущественных прав такой санкции законом не установлено. Однако если одновременно с этим были нарушены личные неимущественные права потерпевшего -- гражданина (например, нарушено право авторства изобретателя, являющегося одновременно и патентообладателем), он может, опираясь на. ст. 151 ГК РФ, потребовать имущественной компенсации своих нравственных страданий. Размер компенсации определяется судом с учетом степени этих страданий, вины нарушителя и иных заслуживающих внимания обстоятельств.

Применение гражданско-правовых санкций за нарушение патентных прав возможно в пределах общего срока исковой давности, т.е. в течение трех лет со дня, когда патентообладатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Иск заявляется в соответствии с общими правилами подсудности по месту жительства ответчика или месту нахождения органа или имущества юридического лица (ст. 117 ГПК РСФСР, ст. 25 АПКРФ).

Наиболее распространенным способом защиты ответчика является встречный иск о признании патента недействительным.

Уголовная ответственность за нарушение прав авторов и патентообладателей: наряду с гражданско-правовыми санкциями российское законодательство предусматривает уголовно-правовую ответственность за некоторые нарушения прав изобретателей и патентообладателей. Так, в соответствии со ст. 147 УК РФ к числу уголовно-правовых нарушений отнесены незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти действия причинили крупный ущерб. Никакие другие действия, затрагивающие права на объекты промышленной собственности, состава преступления не образуют ввиду того, "по в уголовном праве нормы не подлежат никакому распространительному толкованию или применению по аналогии.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо, незаконно использующее объект промышленной собственности, разглашающее сущность изобретения, полезной модели или промышленного образца, присваивающее авторство на чужую разработку или принуждающее к соавторству, совершает эти действия, сознавая их последствия и желая их наступления. Если сведения о разработке разглашены, а авторство на чужую разработку присвоено по неосторожности, основания для привлечения лица к уголовной ответственности отсутствуют. Принуждение к соавторству по неосторожности вообще исключено. В соответствии с общим правилом, действующим в уголовном праве, нарушитель предполагается невиновным и сто вина должна быть установлена в судебном порядке.

Привлечение нарушителя к уголовной ответственности за рассматриваемые действия возможно лишь по жалобе потерпевшего. В качестве наказания предусматривается применение к нарушителю штрафа в размере от двухсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет. авторский патентный право компенсация

Те же деяния, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются штрафом в размере от четырехсот до восьмисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до восьми месяцев, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Как уже отмечалось, на практике меры уголовной ответственности за нарушения изобретательских и патентных прав не применяются. По мнению ряда специалистов, это не дискредитирует данные нормы, поскольку они выполняют превентивные функции.

Такой вывод представляется спорным. Бездействие механизма уголовной ответственности в условиях, когда нарушения прав изобретателей носят массовый характер, порождает атмосферу беззакония. Поэтому более убедительными являются предложения тех ученых, которые предлагают либо вообще исключить из уголовного законодательства эти составы, либо реально применять на практике меры уголовно-правовой ответственности к конкретным нарушителям.

С созданием нормативной базы в 1992--994 гг. в Российской Федерации была проделана большая работа по созданию и реформированию системы органов, занимающихся практической работой по охране интеллектуальной собственности.

Режиссёр-постановщик фильма, созданного на основе оперы, с разрешения скрипача Поповича использовал запись одной из партий, которую исполнял музыкант. В нескольких сценах фильма исполнение Поповича заглушалось посторонними шумами, в других фрагментах исполнения Поповича почти не было слышно. По мнению исполнителя, это мешало впечатлению от игры, в результате чего было нарушено одно из его личных неимущественных прав. В ответ на возражения исполнителя режиссер-постановщик заявил следующее. Во-первых, личное неимущественное авторское право выше личного неимущественного права исполнителя. Во-вторых, в своей авторской работе - фильме, в угоду музыканту он ничего менять, не намерен. Единственная уступка, на которую он может пойти, это добавить сообщение в титрах фильма, что исполнение Поповича будет заглушаться посторонними звуками. Прав ли режиссёр-постановщик?

Режиссер-постановщик не прав, так как в данном случае имеет место нарушение ст. 1315 ГК РФ, а именно - «права на неприкосновенность исполнения - права на защиту исполнения от всякого искажения, то есть от внесения в запись, в сообщение в эфир или по кабелю изменений, приводящих к извращению смысла или к нарушению целостности восприятия исполнения». Исполнитель имеет право на защиту репутации. Это право на защиту незаписанных устных исполнений или записанных на фонограммы исполнений (включая их название) от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству исполнителя, за исключением тех случаев, когда непредоставление такого права продиктовано характером использования исполнения. Исполнитель прав, поскольку его исполнение заглушалось посторонними шумами, а в отдельных фрагментах его почти не было слышно.

Режиссёр-постановщик фильма является субъектом авторского права, точнее автором аудиовизуального произведения (ст.1263 ГК РФ). Скрипач-музыкант Попович является субъектом прав, смежных с авторскими, точнее автором исполнения (ст.1303 ГК РФ). Правовой режим смежных прав сходен с правовым режимом авторского права. И хотя смежные права действительно являются вторичными по отношению к авторским, это не даёт права автору фильма нарушать права музыканта-исполнителя.

Ст. 1251 ГК РФ гласит, что в случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частности, путем признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения суда о допущенном нарушении, поэтому исполнитель Попович вправе обратиться в суд за защитой своих личных неимущественных прав.

Составьте проект Завещание с указанием в нем другого наследника на случай, если назначенный завещателем наследник умрет до открытия наследства или не примет его.

Завещание Город Губкинский, ЯНАО, Российская Федерация

Десятое января две тысячи двенадцатого года Я, Дойбан Гульсина Ахатовна, 20.01.1966 года рождения, проживаю- щая в городе Губкинский, по адресу: мкр.9, дом 35, кв.8 (паспорт 65 03 038523, выдан Отделением ИФМС 30.05.2011), настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:

1. Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю Кострову Юрию Георгиевичу. 2. В случае если названный мною наследник умрет до открытия наследства или одновременно со мной, не примет наследство или откажется от него либо не будет иметь право наследовать или будет, отстранен от наследования как недостойный, все мое имущество я завещаю племяннице - Кирсановом Арине Антоновне.

4. Текст завещания записан нотариусом с моих слов и до его подписания прочитан мною лично в присутствии нотариуса.

5. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручно подписан завещателем. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариуса города Губкинский Барановой Т.Н. а другой экземпляр выдается завещателю Андреенко Олегу Александровичу. Дата Подпись завещателя:

Удостоверительная надпись государственной нотариальной конторы

Нормативные правовые акты

1. ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ.

2. ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (СЗ РФ, 2002, N 46 ст. 4532).

3. Патентный закон - Патентный закон Российской Федерации Ведомости РФ, 1992, N 42 ст. 2319).

Литература

1. Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: учебное пособие. М.: Юрист, 2004.

2. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий. М., 2003.

3. Зенин И.А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой. М., 2008.

4. Лукьяненко М.Ф. Гражданское право Российской Федерации. Часть 3. Специальная: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2009.

5. Рузакова О.А. Право интеллектуальной собственности. / Московская финансово-промышленная академия, М., 2004.

6. Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности: учеб. -- М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.

7. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещанию. М., 1984.

Патент - это выданный государственным органом охранный документ, который подтверждает право собственности на интеллектуальный продукт. Он предоставляет патентообладателю исключительные права на использование запатентованного продукта, в частности производство, применение или продажу. Срок действия патента регулируется законодательством страны, зависит от объекта патентирования и составляет не менее 10-ти и не более 25-ти лет.

Существуют три вида интеллектуальной собственности , которые защищаются патентом: изобретение, полезная модель и промышленный образец .

Патент на изобретение

Изобретение - это новое уникальное техническое решение, которое является материальным объектом или же способом определённых действий с его помощью. Изобретениями считаются устройства, механизмы, вещества, штаммы микроорганизмов. Продукты интеллектуальной собственности, не являющиеся изобретениями: внешний вид изделия, правила и методика проведения игр, сорта растений, породы животных. Право на получение патента на изобретение на сайте может иметь непосредственно изобретатель. В случае если оно создано при выполнении служебных обязанностей, то в этом случае право получает работодатель изобретателя.
Свидетельство выдаётся сроком на 20 лет и может быть продлён ещё на 5, если это лекарственные средства или химические вещества.

Патент на промышленный образец

Промышленным образцом считается дизайнерское или конструкторское решение относительно внешнего вида изделия. Для получения авторского права на промышленный образец, государственная комиссия должна признать изделие новым, оригинальным и уникальным. Новизна образца определяется совокупностью признаков, которые имеют отношение к эстетической и эргономической сторонам изделия: внешний вид и форма, сочетание цветов, орнамент, текстура.

Патент на промышленный образец, читать детали не предоставляется следующим промышленным образцам:

  • объекты неустойчивой формы из сыпучих или жидких веществ,
  • промышленные, гидротехнические и архитектурные (за исключением малой архитектурной формы) сооружения,
  • решения, которые направлены исключительно на технические функции изделия.

Срок действия документа 15 лет. Существует возможность продления его ещё на 10.

Патент на полезную модель

Полезной моделью считается устройство, изделие или средство производства, техническое решение которого предполагает новизну и промышленное применение. Главным условием патентирования полезной модели является отсутствие ранее описания и технического применения данного изобретения.Срок действия документа на собственность начинается датой подачи патентной заявки, и длиться не более 13-ти лет.

Ввиду сложности и длительности процедуры получения охранного документа на право интеллектуальной собственности, существуют компании, предлагающие услуги патентования, на портале . Специфика их работы заключается в правовых консультациях и осуществлении полного спектра услуг, касающихся оформление документации и непосредственно получения патента. Одной из таких компаний является юридическое Общество имени Александра Невского.

Защита интеллектуальной собственности – это чаще всего забота самого правообладателя. В настоящее время вопросами выдачи патентов и регистрации товарных знаков занимается Федеральная служба по интеллектуальной собственности, которую чаще называют «Роспатент». Там можно подать заявку на рассмотрение возможности регистрации своей интеллектуальной собственности, а также в случае, если регистрируемая собственность является уникальной, получить документ, подтверждающий право владения ею. Тут существует немало своих особенностей, ведь в каждом конкретном случае есть свои условия регистрации. Она бывает необходима во многих ситуациях, в том числе и в рамках ведения своего бизнеса, поэтому знать такую информацию может быть полезно большому количеству предпринимателей.

В первую очередь в Роспатенте занимаются выдачей непосредственно самих патентов. В настоящее время в российском законодательстве закреплено положение о том, что патент выдаётся на три вида интеллектуальной собственности – на изобретение, промышленный образец и полезную модель. Прежде чем обращаться в ведомство рекомендуется подробно изучить такие правовые акты как 72 главу гражданского кодекса РФ, Федеральный закон № 316-ФЗ «О патентных поверенных» от 30.12.2008, приказ Минобрнауки РФ № 322 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции…» от 29.10.2008. Нужно сказать, что патент как охранный документ имеет срок действия, который различается в зависимости от типа объекта, на который выдаётся патент, но в любом случае не может превышать 25 лет с учётом продления по желанию правообладателя.

Теперь рассмотрим более подробно процесс получения патента в каждом конкретном случае. Начнём с описания особенностей получения патента на изобретение. Под изобретением понимается какое-либо средство или способ, которое используется для совершения действий, причём изобретение должно быть искусственного происхождения (то есть созданным человеком) и при этом включает в себя понятие новизны. В российском законодательстве существует правовое определение термина изобретение, которое и было сейчас сформулировано несколько проще, чем прописано в законе. При этом изобретение не может являться объектом имущественных прав в том случае, если не предполагает какое-либо техническое решение. К примеру, изобретением не может быть даже компьютерная программа, а также какие-либо идеи или открытия. Ещё одно важное условие – изобретение должно быть технически применимо, быть осуществимым для создания.

Когда всё готово, можно обращаться в Роспатент, куда необходимо в соответствии с пунктом 2 статьи 1375 ГК РФ передать следующие документы: 1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них; 2) описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для создания изобретения специалистом в данной области техники; 3) формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании; 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения (то есть это необязательный пункт); 5) реферат, в которых представлено описание изобретение, его применение и прочая необходимая информация. Государственная пошлина составляет 1650 рублей за рассмотрение возможности регистрации такого объекта интеллектуальной собственности, но это минимальная цифра, потому что в зависимости от сложности изобретения и некоторых других условий могут быть надбавки, поэтому итоговая сумма пошлины может оказаться и в несколько раз выше. Также нужно отметить, что существуют государственные пошлины за поддержание патента, и если в первые годы (причём платить придётся начиная с третьего) эту сумму нельзя назвать большой – 850 рублей – то в последующие годы она будет увеличиваться, и на двадцатый год придётся платить уже 8100 рублей. Причём это цены на настоящий момент. Если же срок патента был продлён по желанию патентообладателя, то цена за следующие пять лет составляет 12 тысяч рублей в год. Да, изобретение можно запатентовать на самый долгий срок – 20 лет изначально с возможность продлить патент ещё на 5 лет, но потом изобретение станет неохраняемой интеллектуальной собственностью. Но нельзя сказать, что возможность продлить срок патента на изобретение есть у всех, при желании патентообладателя увеличить срок своего охранного документа собирается комиссия, которая далеко не всегда решает дело в пользу заявителя.

Теперь далее по процедуре. Когда все документы собраны, и у проверяющих лиц нет к ним претензий, изобретение проходит экспертизу. Она как раз и состоит из двух этапов – первый это формальная проверка документов, а вот второй (существенная экспертиза) представляет собой уже полноценное исследование изобретения. Причём подать прошение о существенной экспертизе должен сам будущий патентообладатель (или не обладатель, как повезёт) либо его доверенное лицо. Такого человека называют патентным поверенным, и им может стать сотрудник какой-либо организации, которая помогает в получении патента. Такие компании могут во многом помочь, особенно пройти бюрократическую волокиту максимально быстро, но потребуют немалых денег за свои услуги. Что интересно – в российском законодательстве нет прописанных сроков для рассмотрения заявки на получения патента, поэтому нередко вся эта процедура затягивается на несколько месяцев или даже лет. В настоящее время плановые сроки для изобретений – 12 месяцев, но это не законодательно утверждённый срок, поэтому рассчитывать на него не стоит. Но нужно сказать, что приоритетным правом на получение патента обладает тот, кто первым подал заявку, а не тот, кто первым создал изобретение, поэтому вероятность того, что за время рассмотрения заявки кто-то тоже создаст подобное изобретение и запатентует его, равна нулю – всё равно патент получит первый обратившийся. Чтобы снизить свои риски, заявитель может во время рассмотрения заявки передавать дополнительные сведения и чертежи/схемы/формулы для своего изобретения, которые будут учитываться экспертизой. Только это тоже стоит дополнительных денег.

Также нужно отметить, что по желанию, например, в случае доработки или переработки своего изобретения, можно заявку изменить на выдачу патента на полезную модель (верно, кстати, и обратное), и такая возможность привела к тому, что сейчас нельзя подавать прошение о выдаче патента на одно и то же изобретение – ранее была такая практика, чтобы впоследствии была возможность поменять одну заявку на заявку о получении полезной модели, получив в итоге максимально быстро два патента.

Следующий вид патентов – патент на полезную модель. Отличия полезной модели от изобретения фактически только юридические, потому что в целом эти понятия достаточно схожи. Однако именно ввиду того, что юридически эти понятия разграничивают, условия выдачи патента сильно изменились. Если говорить в общем – то получить патент на полезную модель значительно легче. Итак, полезная модель представляет собой исключительно устройство, но не способ. То есть это должно быть технически возможно выполнимое устройство, которое также должно иметь свою сферу применения, но здесь не требуется соответствие требованию изобретательского уровня. Даже понятие новизны полезной модели несколько упрощено, подтвердить новизну и исключительность своей идеи в этом случае гораздо проще, потому что все характеристики полезной модели делятся на существенные и несущественные, и несущественные не учитываются. То есть можно запатентовать просто чем-то определённым выделяющееся устройство. Свои сложности тут тоже есть, и полезная модель также проходит экспертизу, по итогам которой и выносится решение. Нужно сказать, что сама процедура подачи заявки и перечень необходимых документов в целом соответствует таковой и таковому при изобретении. Однако значительное большинство людей предпочитает патентовать именно полезную модель, а не изобретение (если, конечно, это возможно), потому что занимает процедура регистрации такового объекта интеллектуального права гораздо меньше времени. Весь процесс вообще значительно упрощён по сравнению с процессом выдачи патента на изобретение, практика выдачи патентов на полезную модель и появилась вследствие того, что не всегда целесообразно заниматься сложной экспертизой изобретений.

Сроков по выдаче патента здесь также не установлено, но обычно это не занимает слишком много времени, в настоящий момент плановый срок – 2 месяца. Величина государственной пошлины за выдачу патента на полезную модель составляет 850 рублей, но может также быть в несколько раз выше в зависимости от многих условий. Кстати, в случае полезной модели пошлина за поддержание патента оплачивается сразу с первого года и составляет 400 рублей вначале, после также увеличиваясь. За десятый – последний – год она составляет 2450 рублей. В настоящее время срок действия патента на полезную модель составляет максимум 10 лет и продлению не подлежит. Правовая основа этого - пункт 86 статьи 3 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвёртую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно этому с 1 января 2015 года продлить своё исключительное право на полезную модель невозможно, хотя раньше была возможность увеличить срок на 3 года.

Последним объектом, на который может быть выдан патент, является промышленный образец. Его кардинальное отличие в том, что он относится к внешнему виду в отличие от изобретение и полезной модели, которые являются техническими решениями. Под внешним видом понимается не только непосредственно сам «внешний вид», но и дизайн и даже эргономика представленного изделия, а главными условиями патентоспособности являются новизна и оригинальность. По выдержкам из закона можно сказать, что новизна – это свойства, «определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов», а оригинальность – это то, что «существенные признаки промышленного образца обусловлены творческим характером особенностей изделия». В целом определения достаточно понятные, но при этом не слишком точные, то есть тут патентуется в некотором роде именно творческий продукт.

Для получения патента в Роспатент передаются следующие документы:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора промышленного образца и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) комплект изображений изделия, дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия;

3) чертёж общего вида изделия, эргономическая схема, конфекционная карта, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца;

4) описание промышленного образца;

5) перечень существенных признаков промышленного образца.

Здесь также экспертиза делится на два этапа, как и в случае с изобретением и полезной моделью проходит сначала формальная экспертиза (её работа тут схожа), а после уже – проверочная, которая проверяет соответствия дизайна заявленным требованиям патентоспособности. Государственная пошлина за патентование промышленного образца составляет 850 рублей, то есть стоит столько же, сколько и полезная модель, однако цена за поддержание патента полностью совпадает со стоимостью поддержания патента за изобретение, и также начинает оплачиваться начиная с третьего года. Однако тут есть своя особенность. Патент на промышленный образец изначально выдаётся сроком всего на 5 лет, однако его можно продлевать неоднократно, хотя максимальный срок такой же как и в случае с изобретением – не более 25 лет. В целом процедура получения такого патента несколько проще и редко занимает больше года.

Если подвести итог, то непосредственно получить патент можно только на техническое решение или внешний вид своего изделия, причём запатентовать можно не только механизмы, устройства и изделия, но и такие продукты труда (обладающие новизной) как, например, вещества, полученные в ходе химических или иных опытов и даже штаммы микроорганизмов. Но есть ограничения на получение патента на некоторые решения, которые «противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали». Если с общественными интересами ещё можно согласиться, то с принципами морали и гуманности всё сложнее, но это ограничения, придуманные государством, с которыми приходится мириться. Однако помимо непосредственно патента Федеральная служба по интеллектуальной собственности занимается регистрацией и некоторых других объектов, на которые также распространяется исключительное право их создателя. К ним относятся товарные знаки и результат интеллектуальной деятельности. Последнее определение является слишком общим, в той или иной мере включающим в себя все остальные понятия, поэтому более подробно стоит рассмотреть регистрацию товарных знаков.

Под товарными знаками понимается средство индивидуализации субъектов предпринимательской деятельности и/или их товаров и/или услуг. Обычно товарные знаки делят на словесные, изобразительные и комбинированные, объяснять различия, думается, не нужно. Перед регистрацией товарного знака нужно понимать, что существует огромное количество условий, которые необходимо соблюдать, чтобы товарный знак прошёл регистрацию.

По закону товарным знаком не могут стать:

1) обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

2) реалистические или схематические изображения товаров; трёхмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

3) общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров;

4) обозначения вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

5) обозначения, являющиеся общепринятыми символами и терминами;

6) обозначения, характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта;

7) обозначения, представляющие собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара, либо его видом.

При этом, конечно, нельзя зарегистрировать слишком похожий или уже имеющийся товарный знак. В целом, как и всегда при работе с объектами творческой деятельности, могут быть и другие претензии со стороны управляющих органов, поэтому нужно изначально быть готовым к тому, чтобы что-то исправлять или доделывать. С другой стороны, действительно уникальный, оригинальный и самобытный товарный знак регистрируют обычно без проблем. Чтобы зарегистрировать свой товарный знак, нужно также обратиться в Роспатент с предоставлением документации о своём объекте интеллектуальной собственности и соответствующим заявлением. Но тут важно также указать фокус-группу – то есть тот перечень определённых товаров и услуг, которые разбиты на классы и среди которых необходимо провести проверку на оригинальность. Чем больше классов, тем дороже обойдётся регистрация, но нужно сказать, что таких классов в международной системе, которая и принята в России, всего 45. Регистрация самой заявки стоит 2700 рублей – это государственная пошлина за рассмотрение, но обычно для полной регистрации своего товарного знака нужно выделить несколько десятков тысяч рублей. К примеру, проведение экспертизы стоит 11500 рублей, но каждый дополнительный класс оплачивается ещё в размере 2050 рублей. А их 45. Простая арифметика – когда нужно зарегистрировать во всём уникальный товарный знак, потребуется уже больше 100 тысяч рублей. В итоге, если не было найдено никаких ограничений, товарный знак регистрируется сроком на 10 лет, однако тут есть возможность продлевать срок своего исключительно права неограниченное число раз также на 10 лет.

Отдельно стоит упомянуть регистрацию лейблов, то есть товарных знаков, которые относятся к звукозаписывающей индустрии. Так получилось, что сегодня их выделяют чуть ли не в отдельную категорию, однако с юридической точки зрения процедура регистрации лейбла идентичная регистрации товарного знака. Но важная особенность в том, что для музыкантов очень важно ещё и регистрировать свои авторские права на произведения, что возможно не только на человека, но и на организацию. При этом музыкальная группа в строгом смысле не может зарегистрировать свой товарный знак, и её название, графическая представленность и прочие элементы обычно регистрируются как объект исключительного права самого лейбла.

С юридической точки зрения регистрировать товарный знак не обязательно, владелец сам рискует своими правами, ведь если он не провёл регистрацию, то его именем может воспользоваться кто-то другой. Но если он не считает это необходимым, то может экономить на регистрации, которая, как было описано выше, может быть очень дорогой, что невыгодно особенно для мелких предприятий и индивидуальных предпринимателей. Кстати, нужно напоследок сказать, что бренд – это не отдельный объект исключительного права, брендом называют узнаваемый торговый знак, который, как правило, принадлежит известной компании.

Матиас Лауданум



Просмотров