Что можно запатентовать, а что нет? Патенты на интеллектуальную собственность Патент как объект интеллектуальной собственности.

Патент как форма охраны объектов интеллектуальной собственности

Одним из главных показателей цивилизованности общества во все времена было и продолжает оставаться сейчас то, какое внимание уделяется в нем развитию науки, культуры и техники. От того, насколько значителен интеллектуальный потенциал общества и уровень его культурного развития, зависит в конечном счете и успех решения стоящих перед ним экономических проблем. К их числу, безусловно, следует отнести законодательное закрепление таких нормативных правил, которые адекватны складывающимся в обществе товарно-денежным отношениям.

Результаты интеллектуальной творческой деятельности занимают особое место среди объектов гражданского права и традиционно подразделяются на две основные сферы прав: авторское право и промышленную собственность.

Переход России к частной собственности и рыночной экономике с объективной необходимостью потребовал реформирования в этом же направлении правовой базы тех общественных отношений, которые связаны с охраной и использованием результатов интеллектуальной деятельности.

В России к настоящему времени в основном завершена реформа законодательства об охране интеллектуальной собственности. В 1992--1993 гг. в Российской Федерации принят блок законов по охране интеллектуальной собственности, в том числе Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г., Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 г., Закон РФ "О правовой охране программ для электронно-вычислительных машин и баз данных" от 23 сентября 1992 г., Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 9 июля 1993 г., Закон РФ "О селекционных достижениях" от 6 августа 1993 г. Положения указанных законов получили развитие в целом ряде подзаконных актов, принятых президентом РФ, правительством РФ, Патентным ведомством РФ и некоторыми другими органами государственного управления.

Среди объектов гражданских прав, т.е. тех материальных и духовных благ, по поводу которых субъекты гражданского права вступают между собой в правовые отношения, ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -- ГК РФ) называет результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Одновременно законодатель использует для их обозначения такое собирательное понятие, как интеллектуальная собственность. В обобщенном виде содержание данного понятия раскрывает ст. 138 ГК РФ, указывающая, что "в случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполненных работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).

Подход к авторскому и патентному праву как к собственности получил наибольшее распространение в XIX веке. Авторские и патентные законы большинства европейских стран в той или в иной степени приравнивали права создателей творческих достижений к праву собственности, а иногда и прямо относили их к движимому имуществу. В 1883 г. была принята Парижская конвенция по охране промышленной собственности, которая продолжает оставаться важнейшим международным соглашением в области охраны промышленных прав.

Традиция проприетарного подхода к авторскому и патентному праву достаточно сильна и в настоящее время. Термин "интеллектуальная собственность" широко используется в законодательстве, в научной литературе и в практике многих стран. Окончательно термин "интеллектуальная собственность" был узаконен новой Конституцией РФ от 12 декабря 1993 г. Хотя статья 44 Конституции РФ, посвященная свободе литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, и не раскрывает содержание данного понятия, но подчеркивает, что "интеллектуальная собственность охраняется законом".

Под интеллектуальной собственностью в российском законодательстве понимается не что иное, как совокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также некоторые иные приравненные к ним объекты, в частности средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг). Перечня конкретных объектов правовой охраны, подпадающих под понятие интеллектуальной собственности, кодекс не содержит. Однако из ст. 138 ГК РФ однозначно следует, что соответствующая правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности и других, приравненных к ним объектов, обеспечивается лишь "в случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом и другими законами". Это означает, что для отнесения того или иного результата интеллектуальной деятельности или иного объекта к интеллектуальной собственности требуется прямое указание закона.

Правовым институтом, посредством которого охраняются права на интеллектуальную собственность, является патентное право. Оно регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Объединение трех названных объектов интеллектуальной собственности в рамках единого института патентного права объясняется следующими соображениями. Во-первых, изобретения, полезные модели и промышленные образцы обладают значительным сходством по отношению друг к другу, с одной стороны, и существенно отличаются от других объектов интеллектуальной собственности, с другой стороны. Все они являются результатами творческой деятельности, имеют конкретных создателей, права которых признаются и охраняются законом, совпадают друг с другом по ряду признаков и т.д. Во-вторых, их охрана осуществляется посредством единой формы, а именно путем выдачи патента. В-третьих, правовое регулирование связанных с этими тремя объектами общественных отношений имеет гораздо больше сходства, чем различий, и к тому же осуществляется в России единым законодательным актом, а именно Патентным законом РФ. Все сказанное свидетельствует о том, что традиционное ограничение рамок патентного права лишь сферой правовой охраны изобретений вряд ли оправдано.

Патентное право имеет дело с охраной и использованием нематериальных благ, являющихся продуктами интеллектуального творчества. Согласно ст. 1225 Гражданского кодекса РФ «результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) являются:

1) произведения науки, литературы и искусства;

2) программы для электронных вычислительных машин;

3) базы данных;

4) исполнения;

5) фонограммы;

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач;

7) изобретения;

8) полезные модели;

9) промышленные образцы;

10) селекционные достижения;

11) топологии интегральных микросхем;

12) секреты производства (ноу-хау);

13) фирменные наименования;

14) товарные знаки и знаки обслуживания;

15) наименования мест происхождения товаров;

16) коммерческие обозначения.

Интеллектуальная собственность охраняется законом».

Условием охраны является получение в установленном порядке официального документа - патента.

В объектах патентного права ценность представляет само содержание тех решений, которые придуманы изобретателями. Именно они и становятся предметом охраны патентного права. Прежде всего, важнейшим отправным началом патентного права является признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта.

Признание и всемерная охрана патентной монополии не исключают, однако, выполнения патентным правом и функции защиты общественных интересов. Более того, соблюдение разумного баланса интересов патентообладателя, с одной стороны, и интересов общества, с другой стороны, вполне может рассматриваться в качестве второго исходного начала (принципа) патентного права. Одним из конкретных его проявлений служит ограничение действия патента определенным сроком, после истечения которого разработка поступает во всеобщее пользование. Кроме того, условием предоставления патентно-правовой охраны той или иной разработке является внесение разработчиком действительного вклада в уровень техники и тем самым обогащение общественных знаний.

Наконец, в общественных интересах закон устанавливает случаи так называемого свободного использования запатентованных разработок. Разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача, проведение научного эксперимента и т.д. -- эти и некоторые другие изъятия из сферы патентной монополии, продиктованные общественными потребностями, выражают взвешенный баланс интересов патентообладателя и общества.

Следующим принципом патентного права является предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами.

Если заявка на выдачу патента в Патентное ведомство не подавалась, разработка, которая объективно отвечает всем критериям патентоспособности, объектом охраны со стороны патентного права не становится. Наконец, в качестве принципа патентного права может рассматриваться положение, согласно которому законом признаются и охраняются права и интересы не только патентодателей, но и действительных создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Названные выше принципы определяют конкретное содержание основных норм патентного права, являются его исходными началами и служат "предпосылками его дальнейшего развития. Знание этих принципов помогает лучше понять содержание конкретных патентно-правовых норм, способствует их правильному применению на практике и дает определенные ориентиры для разрешения тех жизненных ситуаций, которые прямо не урегулированы действующим законодательством.

Одним из важнейших показателей эффективности патентного законодательства является гарантированность и защищенность прав и законных интересов действительных создателей разработок и патентообладателей. С сожалением приходится констатировать, что по этому показателю изобретательское законодательство бывшего Советского Союза было всегда крайне неэффективным. Советские изобретатели и новаторы были не только лишены возможности приобретения исключительных прав на использование создаваемых ими разработок, но очень часто не могли фактически реализовать и реально защитить и те субъективные права, которые предоставлялись им действующим законодательством.

Как отмечалось в литературе, среди руководителей предприятий даже бытовало мнение, что недоплата или невыплата автору причитающегося ему по закону вознаграждения -- это не нарушение закона, а чуть ли не забота о государственных интересах. По приводимым в юридической литературе статистическим данным, в целом в масштабах бывшего Союза ССР ежегодно во всех судах рассматривалось не более 250 дел, связанных с изобретательством и рационализацией.

К сожалению, новый Патентный закон РФ, как и ранее действовавшее законодательство, такого механизма не содержит. Более того, можно констатировать, что раздел VII "Защита прав патентообладателей и авторов" Патентного закона РФ является самым слабым и бессодержательным в новом законе. Он имеет лишь две статьи, в одной из которых перечислены примерные виды патентных и изобретательских споров, разрешаемых в судебных органах, а вторая носит декларативный отсылочный характер к уголовному законодательству, которое вообще не реализуется на практике.

Можно лишь надеяться, что в ближайшее время в Патентный закон РФ в этой части будут внесены соответствующие изменения. Это несложно сделать, так как законодательный опыт более эффективного решения этих вопросов уже имеется, например, в Законах РФ "Об авторском праве и смежных правах", "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных" и "О правовой охране технологий интегральных микросхем". Однако пока этого не сделано, приходится опираться лишь на общие положения российского гражданского права, касающиеся защиты нарушенных прав.

В соответствии со ст. 14 Патентного закона РФ любое физическое или юридическое лицо, использующее изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищенные патентом, в противоречии с настоящим законом, считается нарушителем патента. Конкретные виды нарушений исключительного права патентообладателя указаны в п. 3 ст. 10 Патентного закона и включают в себя несанкционированное изготовление, применение, вывоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение.

Подчеркнем только, что в законе названы лишь наиболее типичные виды нарушений прав патентообладателя, которыми не исчерпываются все возможные случаи несанкционированного введения в хозяйственный оборот запатентованных разработок. Исходя из смысла закона, можно сделать вывод, что нарушениями патентных прав должны признаваться любые действия, имеющие прямой или косвенной целью несанкционированное введение в хозяйственный оборот охраняемых объектов.

Права патентообладателей могут быть нарушены как в рамках заключенных ими лицензионных договоров, так и вне договоров.

Как правило, лицензионный договор предусматривает возможность применения к нарушителю таких санкций, как взыскание неустойки и возмещение убытков, а также досрочное расторжение договора в одностороннем порядке. Размер и вид неустойки, в частности се соотношение с убытками, устанавливаются самими сторонами.

Внедоговорное нарушение патентных прав имеет место при любом несанкционированном использовании запатентованной разработки третьими лицами, кроме установленных законом случаев свободного использования чужих охраняемых объектов. Обязанность доказывания факта нарушения патента возлагается на патентообладателя.

Нередко нарушители патентных прав, желая замаскировать свои противоправные действия, вносят некоторые внешние изменения в заимствованные объекты, в частности производят замену одних признаков другими. Если такая замена не привносит в объект техники ничего существенно нового, в частности не изменяет достигаемого результата, это не препятствует признанию патентных прав нарушенными.

Выбор конкретного способа защиты осуществляется потерпевшим, однако, как правило, он предопределяется видом и последствиями самого нарушения. Предусмотренные законом гражданско-правовые способы защиты патентных прав также неоднородны. В теории гражданского права они подразделяются на меры гражданско-правовой защиты и мены гражданско-правовой ответственности. Если для реализации первых достаточно лишь самого факта нарушения патентных прав, то для использования вторых требуется ряд условий, в частности наличие противоправности, вреда, причинной связи между действиями нарушителя и наступившими последствиями, а также вины нарушителя.

Самым распространенным способом защиты патентных прав является требование патентообладателя о прекращении нарушения. С точки зрения юридической сущности рассматриваемая санкция является мерой гражданско-правовой защиты, а не мерой ответственности.Другим способом защиты нарушенных патентных прав является требование о возмещении убытков.

В рассматриваемой области убытки патентообладателя чаще всего выражаются в форме упущенной выгоды, что может быть связано с сокращением объемов производства и реализации запатентованной продукции, вынужденным понижением цен и т.п. В задачу патентообладателя входит обоснование размера неполученных доходов и доказательство причинной связи упущенной выгоды с действиями нарушителя. Весьма важным для потерпевшего является указание п. 2 ст. 15 ГК РФ на то, что если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, потерпевший вправе потребовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Право на компенсацию причиненного ему морального вреда патентообладатель по общему правилу не имеет ввиду того, что за нарушение принадлежащих ему имущественных прав такой санкции законом не установлено. Однако если одновременно с этим были нарушены личные неимущественные права потерпевшего -- гражданина (например, нарушено право авторства изобретателя, являющегося одновременно и патентообладателем), он может, опираясь на. ст. 151 ГК РФ, потребовать имущественной компенсации своих нравственных страданий. Размер компенсации определяется судом с учетом степени этих страданий, вины нарушителя и иных заслуживающих внимания обстоятельств.

Применение гражданско-правовых санкций за нарушение патентных прав возможно в пределах общего срока исковой давности, т.е. в течение трех лет со дня, когда патентообладатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Иск заявляется в соответствии с общими правилами подсудности по месту жительства ответчика или месту нахождения органа или имущества юридического лица (ст. 117 ГПК РСФСР, ст. 25 АПКРФ).

Наиболее распространенным способом защиты ответчика является встречный иск о признании патента недействительным.

Уголовная ответственность за нарушение прав авторов и патентообладателей: наряду с гражданско-правовыми санкциями российское законодательство предусматривает уголовно-правовую ответственность за некоторые нарушения прав изобретателей и патентообладателей. Так, в соответствии со ст. 147 УК РФ к числу уголовно-правовых нарушений отнесены незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти действия причинили крупный ущерб. Никакие другие действия, затрагивающие права на объекты промышленной собственности, состава преступления не образуют ввиду того, "по в уголовном праве нормы не подлежат никакому распространительному толкованию или применению по аналогии.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо, незаконно использующее объект промышленной собственности, разглашающее сущность изобретения, полезной модели или промышленного образца, присваивающее авторство на чужую разработку или принуждающее к соавторству, совершает эти действия, сознавая их последствия и желая их наступления. Если сведения о разработке разглашены, а авторство на чужую разработку присвоено по неосторожности, основания для привлечения лица к уголовной ответственности отсутствуют. Принуждение к соавторству по неосторожности вообще исключено. В соответствии с общим правилом, действующим в уголовном праве, нарушитель предполагается невиновным и сто вина должна быть установлена в судебном порядке.

Привлечение нарушителя к уголовной ответственности за рассматриваемые действия возможно лишь по жалобе потерпевшего. В качестве наказания предусматривается применение к нарушителю штрафа в размере от двухсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет. авторский патентный право компенсация

Те же деяния, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются штрафом в размере от четырехсот до восьмисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до восьми месяцев, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Как уже отмечалось, на практике меры уголовной ответственности за нарушения изобретательских и патентных прав не применяются. По мнению ряда специалистов, это не дискредитирует данные нормы, поскольку они выполняют превентивные функции.

Такой вывод представляется спорным. Бездействие механизма уголовной ответственности в условиях, когда нарушения прав изобретателей носят массовый характер, порождает атмосферу беззакония. Поэтому более убедительными являются предложения тех ученых, которые предлагают либо вообще исключить из уголовного законодательства эти составы, либо реально применять на практике меры уголовно-правовой ответственности к конкретным нарушителям.

С созданием нормативной базы в 1992--994 гг. в Российской Федерации была проделана большая работа по созданию и реформированию системы органов, занимающихся практической работой по охране интеллектуальной собственности.

Режиссёр-постановщик фильма, созданного на основе оперы, с разрешения скрипача Поповича использовал запись одной из партий, которую исполнял музыкант. В нескольких сценах фильма исполнение Поповича заглушалось посторонними шумами, в других фрагментах исполнения Поповича почти не было слышно. По мнению исполнителя, это мешало впечатлению от игры, в результате чего было нарушено одно из его личных неимущественных прав. В ответ на возражения исполнителя режиссер-постановщик заявил следующее. Во-первых, личное неимущественное авторское право выше личного неимущественного права исполнителя. Во-вторых, в своей авторской работе - фильме, в угоду музыканту он ничего менять, не намерен. Единственная уступка, на которую он может пойти, это добавить сообщение в титрах фильма, что исполнение Поповича будет заглушаться посторонними звуками. Прав ли режиссёр-постановщик?

Режиссер-постановщик не прав, так как в данном случае имеет место нарушение ст. 1315 ГК РФ, а именно - «права на неприкосновенность исполнения - права на защиту исполнения от всякого искажения, то есть от внесения в запись, в сообщение в эфир или по кабелю изменений, приводящих к извращению смысла или к нарушению целостности восприятия исполнения». Исполнитель имеет право на защиту репутации. Это право на защиту незаписанных устных исполнений или записанных на фонограммы исполнений (включая их название) от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству исполнителя, за исключением тех случаев, когда непредоставление такого права продиктовано характером использования исполнения. Исполнитель прав, поскольку его исполнение заглушалось посторонними шумами, а в отдельных фрагментах его почти не было слышно.

Режиссёр-постановщик фильма является субъектом авторского права, точнее автором аудиовизуального произведения (ст.1263 ГК РФ). Скрипач-музыкант Попович является субъектом прав, смежных с авторскими, точнее автором исполнения (ст.1303 ГК РФ). Правовой режим смежных прав сходен с правовым режимом авторского права. И хотя смежные права действительно являются вторичными по отношению к авторским, это не даёт права автору фильма нарушать права музыканта-исполнителя.

Ст. 1251 ГК РФ гласит, что в случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частности, путем признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения суда о допущенном нарушении, поэтому исполнитель Попович вправе обратиться в суд за защитой своих личных неимущественных прав.

Составьте проект Завещание с указанием в нем другого наследника на случай, если назначенный завещателем наследник умрет до открытия наследства или не примет его.

Завещание Город Губкинский, ЯНАО, Российская Федерация

Десятое января две тысячи двенадцатого года Я, Дойбан Гульсина Ахатовна, 20.01.1966 года рождения, проживаю- щая в городе Губкинский, по адресу: мкр.9, дом 35, кв.8 (паспорт 65 03 038523, выдан Отделением ИФМС 30.05.2011), настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:

1. Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю Кострову Юрию Георгиевичу. 2. В случае если названный мною наследник умрет до открытия наследства или одновременно со мной, не примет наследство или откажется от него либо не будет иметь право наследовать или будет, отстранен от наследования как недостойный, все мое имущество я завещаю племяннице - Кирсановом Арине Антоновне.

4. Текст завещания записан нотариусом с моих слов и до его подписания прочитан мною лично в присутствии нотариуса.

5. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручно подписан завещателем. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариуса города Губкинский Барановой Т.Н. а другой экземпляр выдается завещателю Андреенко Олегу Александровичу. Дата Подпись завещателя:

Удостоверительная надпись государственной нотариальной конторы

Нормативные правовые акты

1. ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ.

2. ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (СЗ РФ, 2002, N 46 ст. 4532).

3. Патентный закон - Патентный закон Российской Федерации Ведомости РФ, 1992, N 42 ст. 2319).

Литература

1. Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: учебное пособие. М.: Юрист, 2004.

2. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий. М., 2003.

3. Зенин И.А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой. М., 2008.

4. Лукьяненко М.Ф. Гражданское право Российской Федерации. Часть 3. Специальная: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2009.

5. Рузакова О.А. Право интеллектуальной собственности. / Московская финансово-промышленная академия, М., 2004.

6. Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности: учеб. -- М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.

7. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещанию. М., 1984.

Вы являетесь автором или заказчиком инновационной разработки: устройства, метода, вещества, дизайна и др.? Вы достигли результата и готовы использовать свое решение в промышленных масштабах, извлекая выгоду из такого использования? Или же Вы хотите передать результаты своей деятельности организациям и предприятиям, которые смогут использовать их?

Очень важно защитить свою разработку от посягательств на нее сторонних лиц, которые могут выразиться в применении без Вашего согласия разработки в целях собственных коммерческих целях. В период рыночной борьбы преднамеренное ухудшения качественных характеристик Вашей разработки и реализация контрафакта может использоваться конкурентами для снижения спроса на Вашу продукцию.

Выдача патента

Наиболее надежным средством защиты является государственная регистрация своего права на разработку, которая проводится путём патентования. Перед тем как обратиться в регистрирующий орган (Федеральный институт промышленной собственности) необходимо четко определиться, в качестве какого объекта может быть оформлено Ваше решение, чтобы составить соответствующую заявку и получить патент. В зависимости от характера разработки ее автор или заказчик может получить один из охранных документов:

  • патент на изобретение (скачать образец)
  • патент на полезную модель (скачать образец)
  • патент на промышленный образец (скачать образец)

Для отдельных объектов – это очень длительный процесс. Очень часто при обращении в наше бюро патентования авторы или заказчики разработки сомневаются между изобретением и полезной моделью. Оформление патентных прав на полезную модель занимает от 8 месяцев, тогда как регистрация изобретения проходить от 18-20 месяцев.

Объекты авторского права

Интеллектуальная собственность, как исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, разделяется на несколько видов. Ключевыми из них являются:

  1. Патентное право — это интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1345 ГК РФ).
  2. Авторское право — это интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства (ст. 1255 ГК РФ).

Любому желающему получить патент на плод интеллектуального труда необходимо знать: патентование возможно только в отношении объектов патентного права, т.е. в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Объекты авторского права не подлежат патентованию и не относятся к сфере деятельности патентных бюро. Объектами авторского права являются (ст. 1259 ГК РФ):

1. Произведения науки, литературы и искусства, а именно:

  • литературные произведения;
  • драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;
  • хореографические произведения и пантомимы;
  • музыкальные произведения с текстом или без текста;
  • аудиовизуальные произведения;
  • произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
  • произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
  • произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;
  • фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
  • географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;
  • другие произведения.

2. Программы для ЭВМ и базы данных.

3. Топологии интегральных микросхем.

Если Вы являетесь автором произведения или программы, то для защиты авторских прав Вам не требуется их регистрация или соблюдение каких-либо иных формальностей. Правовая охрана объектов авторского права, в том числе программ ЭВМ и баз данных, возникает в силу создания произведения, а не в силу предоставления авторского права каким-либо государственным органом (в отличие от патентования). Сам факт создания произведения является основанием для возникновения авторского права на него.

Правообладатель для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на произведение вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре и состоит из следующих элементов (ст. 1271 ГК РФ):

  • латинской буквы «C» в окружности;
  • имени или наименования правообладателя;
  • года первого опубликования произведения.

В отношении программ для ЭВМ и баз данных регистрация возможна. Она осуществляется по желанию правообладателя в соответствии со ст. 1262 ГК РФ и носит исключительно факультативный характер, то есть не является правообразующей. К регистрации программ для ЭВМ обычно прибегают в следующих целях:

  • официально уведомить общественность о наличии прав на данную разработку, потому что сведения о регистрации публикуются в специальном бюллетене;
  • косвенной рекламы программы;
  • упростить доказательство своих прав в случае возникновения конфликтной ситуации;
  • избежать возможных трудностей при провозе авторских компьютерных программ через границу;
  • придания весомости программе в глазах зарубежных партнеров.

Регистрация программ и баз данных осуществляется Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, который устанавливает правила оформления заявки на регистрацию. Указанное ведомство проверяет наличие необходимых документов и правильность их оформления. При положительном результате вносит программу для ЭВМ или базу данных в соответствующий Реестр, выдает заявителю свидетельство об официальной регистрации и публикует сведения о зарегистрированных программах для ЭВМ и базах данных в официальном бюллетене.

Сведения, внесенные в Реестр программ для ЭВМ или в Реестр баз данных, считаются достоверными, поскольку не доказано иное. Ответственность за достоверность предоставленных для государственной регистрации сведений несет заявитель.

Что еще нельзя запатентовать?

  1. Открытия. На международном уровне эти объекты не подлежат правовой охране.
  2. Научные теории и математические методы. Не подлежат охране в связи с их значением для общественного развития, в том числе развития фундаментальной и прикладной науки и реализации на практике научных достижений.
  3. Методы организации и управления хозяйством (например, планирование, финансирование, снабжение, учет, кредит, бухгалтерия, прогнозирование, нормирование, формы бланков, карточек и т.п.). В России, в отличие от многих стран, они не введены в число объектов правовой охраны.
  4. Расписания и правила (например, интеллектуальные игры, правила уличного движения, правила поведения и т.п.).
  5. Решения, заключающиеся только в представлении информации.

Патентование этих объектов, а также программ для ЭВМ, возможно только в случае, если они являются частью изобретения или полезной модели. Так, применение результатов научных теорий в устройствах или способах может составить предмет изобретения, например: закон отражения не является изобретением, но устройство оптического прибора, где этот закон используется, может быть признано изобретением. Защитить патентным правом программу также можно в рамках какого-либо способа или устройства.

Как оформить патент на собственное изобретение? Какими нормативными актами охраняется патентное право и какая существует ответственность за это правонарушение? Об этом мы расскажем в нашей статье.

В гражданско-правовом институте РФ существует такое понятие, как патентное право, представляющее собой совокупность норм и правил, которыми регулируются имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие на основе признания и охраны авторского изобретения, полезных моделей и промышленных образцов. Кроме того, патентное право предполагает установление режима использования конкретного изобретения, моральное и материальное стимулирование, а также защиту прав патентообладателей. Потребность в патентном праве возникает в связи с невозможностью поставить под охрану средствами авторского права результаты технической или художественной интеллектуальной деятельности, поскольку объекты патентного права (промышленные образцы, полезные модели) повторимы и могут быть созданы разными независимыми лицами. К примеру, радио в России изобрел А.С. Попов, а в США - Г. Маркони, данное изобретение было одновременно представлено общественности, однако итальянец первым запатентовал свои на изобретение.

Таким образом, патентное право призвано обеспечить охрану технических решений посредством формализации их признаков в законе, проверку новизны, соблюдение определенного порядка приоритета и режима использования изобретений.

Объекты патентного права

В соответствии со ст. 1349 ГК РФ объектами патентных прав признаются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным законодательством требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным законодательством требованиям к промышленным образцам. Также к объектам патентного права могут относиться изобретения, основанные на сведениях, содержащих государственную тайну (секретные изобретения), если таковые созданы в соответствии с правовыми актами (исключения составляют случаи, прописанные статьями 1401-1405 ГК РФ).

Стоит отметить, что полезные модели и промышленные образцы, изобретенные на основе сведений, содержащих государственную тайну, не обладают правовой охраной действующего ГК РФ.

К объектам патентных прав не относятся:

  1. Методы клонирования человека.
  2. Методы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека.
  3. Применение эмбрионов человека в коммерческих и промышленных целях.
  4. Результаты интеллектуальной деятельности, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.
  • Право авторства - признание создателем определенного объекта, подтвержденное выдачей патента (свидетельства). Право авторства запрещает иным лицам признавать себя авторами изобретения, является неотчуждаемым и не имеет предельных сроков защиты.
  • Право на получение патента.
  • Право на передачу патента иным физическим или юридическим лицам.
Патент на результат интеллектуальной деятельности, в частности, на изобретение, полезную модель и промышленный образец, равно как и право на получение патента, переходят по наследству.

Исключительное на изобретение, полезную модель или промышленный образец регулируется ст. 1358 Гражданского кодекса РФ. Данное право имеет факт признания и защиты при условии государственной регистрации результата интеллектуального труда с выдачей патента на изобретение (ст. 1353 ГК РФ). Патенообладатель вправе использовать свои изобретения по своему усмотрению, в том числе давать запрет или разрешение на использование результатов его труда другими лицами (ввоз на территорию РФ, предложение о продаже, изготовление и применение, хранение продукта, созданного на основе названного авторского изобретения и т.д.).

Несанкционированное использование изобретения в области науки и техники (изготовление, применение, продажа, ввоз на территорию РФ и т.д.) признается нарушением исключительного права патентообладателя.

На основании ст. 1359 ГК нарушениями исключительного права патентообладателя не признаются:

  • применение продукта, у которого в конструкции, вспомогательном оборудовании или при эксплуатации транспортного средства иностранного государства используется запатентованное изобретение, полезная модель или промышленный образец, в случаях, если эти транспортные средства находятся на территории РФ;
  • проведение научно-исследовательского эксперимента продукта или способа, которое предполагает использование запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца;
  • использование запатентованного изобретения при возникновении чрезвычайных обстоятельств, об этом патентообладатель получает уведомление и последующую соразмерную компенсационную выплату;
  • использование запатентованного изобретения в личных, семейных и домашних целях, без извлечения прибыли;
  • использование запатентованного изобретения для разового изготовления лекарственных препаратов по рецептам врачей;
  • ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно.

Любое физическое или юридическое лицо, добросовестно использующее на территории РФ изобретение до момента приоритетного патентования, сохраняет за собой право на дальнейшее его использование на безвозмездной основе без увеличения объема, то есть получает право преждепользования. Данное право может быть передано иному лицу в совокупности с производством, на котором использовалось тождественное решение (ст. 1381 и 1382 ГК РФ). В соответствии со ст. 1348 ГК РФ лица, чей совместный интеллектуальный труд стал результатом создания изобретения, полезной модели или промышленного образца, являются соавторами с правом использования названного продукта по своему усмотрению. Физические и юридические лица, которые приобретают патентное право на объект промышленной собственности посредством закона или договора, признаются субъектами патентного права. Договор об отчуждении представляет собой соглашение, в соответствии с которым патентообладатель передает (обязуется передать) исключительное право, принадлежащее ему на правах авторства, приобретателю патента. Также, действующее гражданское законодательство РФ предусматривает лицензионный договор (ст. 1367 ГК РФ), дающий право использования изобретения, полезной модели, промышленного образца. В данном случае передача патентного права происходит на условиях и в пределах, установленных договором. Все соглашения по передаче исключительной собственности на изобретение, полезную модель или промышленный образец, в частности, лицензионный договор и договор об отчуждении патента заключаются в письменной форме и регистрируются в соответствующем государственном органе.

Срок действия патентного права

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности охраняется законом и подтверждается патентом, который удостоверяет приоритет авторства изобретения (п. 1 ст. 1354 ГК РФ). Срок действия исключительного права исчисляется с момента подачи первой заявки на выдачу патента в соответствующий орган исполнительной власти (Роспатент) и составляет:

  • патент на изобретение - 20 лет без права продления, за исключением случаев получения патента на химические и лекарственные средства, для применения которых необходимо получить специальное разрешение в соответствующих органах, однако срок продления не может превышать 5 лет; ходатайство на продление подается в период действия патента до исчтечения 6 месяцев со дня даты получения названного разрешения;
  • патент на полезную модель - 10 лет (п. 1 ст. 1363 ГК РФ);
  • патент на промышленный образец - 5 лет с возможностью продления на срок не более, чем на 25 лет (п. 1 и 3 ст. 1363 ГК РФ).

После окончания срока действия патентного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, продукты интеллектуальной деятельности становятся общественным достоянием и могут быть свободно использованы без получения на то согласия, разрешения и авторского вознаграждения.

Оформление патентных прав

Процедура патентования изобретения, полезной модели или промышленного образца условно делится на 4 этапа:

  1. Составление заявки на получение патента и ее подача в Роспатент либо Федеральный институт промышленной собственности (может осуществляться как заявителем лично, так и его представителем). Порядок и содержание заявки определены ст. 1374-1377 ГК РФ.
  2. Проведение формальной экспертизы.
  3. Проведение экспертизы по существу.
  4. Выдача документа.

Заявка на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец оформляется в соответствии с регламентом, установленным Министерством образования и науки РФ. Заявление предоставляется в письменной форме на русском языке, иные документы, входящие в обязательный список, могут предоставляться на другом языке с приложенным переводом на русский язык. Заявка на выдачу патента подается на одно изобретение или группу изобретений, образующих единый изобретательский (творческий) замысел. Заявка должна включать в себя:

  • заявление с указанием автора изобретения и лица, на имя которого будет выдаваться патент, место их жительства (месторасположения);
  • полное описание изобретения, которое составляется по определенной структуре и начинается с указания названия изобретения (полезной модели) и индекса рубрики действующей редакции Международной патентной классификации;
  • формулу изобретения, основанную на описании (формула строится на основе формально-логического определения и включает в себя ограничительную и отличительную части, включая прототипы и новые признаки изобретения с выражением возможности их идентификации);
Формула является важным аспектом при подаче заявки на выдачу патента, она определяет объем правовой охраны объекта патентного права.
  • реферат (сокращенная форма описания изобретения, составляющая не более 1000 печатных знаков);
  • чертежи и иные материалы, раскрывающие сущность изобретения.

Заявка на выдачу патента на промышленный образец должна включать в себя:

  • заявление с указанием автора промышленного образца и лица, на имя которого будет выдаваться патент, место их жительства (месторасположения);
  • изображения продукта, дающие детальное представление о внешнем виде изделия, в частности, рисунки, фотографии, компьютерная графика;
  • чертежи, эргономическая схема предоставляются в случае необходимости для раскрытия сущности промышленного образца;
  • описание и существенные признаки продукта.

К заявке на получение патента прилагается квитанция об уплате госпошлины в размере, установленном законом, либо основания для уменьшения ее размера или полного освобождения от уплаты. Заявка на изобретение, полезную модель, промышленный образец не должна содержать каких-либо материалов, в той или иной мере противоречащих принципам морали и общественному порядку, пренебрежительных высказываний в отношении продукции и патентам других лиц, непристойных выражений и изображений, сведений, не являющихся необходимыми для признания заявки соответствующей порядку Правил составления, подачи и рассмотрения заявок. После подачи документов в Роспатент, заявка на получение патента на изобретение проходит формальную экспертизу, в ходе которой осуществляется проверка на наличие необходимых документов и соблюдения требований их составления, а также рассматривается вопрос об отношении заявленного предложения к объектам правовой охраны. В отношении изобретений и промышленных образцов проводится экспертиза по существу (ст. 1384, 1386, 1390, 1391 ГК РФ). Патент на полезную модель выдается без проведения экспертизы по существу, под ответственность заявителя. По окончании 18 месяцев с момента поступления заявки на выдачу патента при положительном результате формальной экспертизы, Роспатент публикует сведения в определенном составе. При этом автор изобретения вправе отказаться быть упомянутым в публикуемых сведениях. Экспертиза по существу на выдачу патента на изобретение проводится Роспатентом по ходатайству заявителя или третьих лиц, и включает в себя поиск информационных сведений для определения уровня изобретения и проверку соответствия последнего условиям патентоспособности. Если ходатайство на проведение экспертизы по существу не будет подано в течение 3-х лет с момента поступления заявки на выдачу патента, заявка будет считаться отозванной. Роспатент обязан уведомить заявителя о ходатайствах на проведение экспертизы по существу, поступивших от третьих лиц. Отчет об поиске сведений и информации в ходе проведения экспертизы направляется заявителю по истечении 6 месяцев со дня подачи заявки. В случае соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности Роспатент принимает решение о выдаче патента на изобретение с формулой, предложенной заявителем. В случае несоответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, органом выносится решение об отказе в выдаче патента.

Признание заявки на выдачу патента на изобретение, а также решение об отказе в выдаче патента, могут быть обжалованы в Палату по патентным спорам в течение 7 месяцев со дня получения заявителем решения по заявке.

На основании ст. 1392 ГК РФ заявленное изобретение со дня публикации сведений о заявке до момента получения патента приобретает временную правовую охрану в объеме, соответствующем опубликованной формуле. Отказ в выдаче патента с исчерпывающими возможностями для его обжаловании или отозванная заявка не предусматривают наступление временной правовой охраны. Лица, использующие заявленное изобретение в течение срока действия временной правовой охраны, после получения на руки патента на изобретение должны выплачивать патентообладателю денежную компенсацию в размере, определенном по соглашению сторон.

1. Понятие промышленная собственность.

2. Патент.

3. Объекты охраняемые патентным правом (изобретения, полезные модели, промышленные образцы).

4. Техническое решение.

5. Объекты изобретений и их характеристики.

6. Объекты, не признаваемые изобретениями.

7. Промышленный образец.

8. Полезная модель.

9. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

10. Субъекты патентно-правовых отношений.

11. Классификация патентообладателей.

13. Федеральный орган исполнительной власти и патентные поверенные.

Объектом интеллектуальной собственности являются промышленнаясобственность, а именно: изобретение, товарный знак, знак обслуживания,фирменное наименование, промышленный образец, полезная модель, ноу-хау.

Объекты промышленной собственности используются обществом для совершенствования техники и технологии, модернизации производства.

Интеллектуальная собственность, связанная с созданием, охраной и использованием тех объектов, суть которых определена содержанием полученного результата, является промышленной собственностью и регулируется нормами патентного права. Такая интеллектуальная собственность требует наличие регистрации в Роспатенте в установленном порядке и наличие патента или свидетельства.

Товарный знак – это интеллектуальная собственность, которая должна быть официально зарегистрирована в Роспатенте, при этом она приобретает статус промышленной собственности.

Патентное право – это основной компонент промышленной собственности.

Патент – документ, удостоверяющий государственное признание технического решения изобретением и закрепляющий его за определенным лицом. Выдается государственным патентным ведомством изобретателю по его заявлению, рассмотренному в соответствии с процедурой, установленной законодательством данного государства.

Понятие промышленной собственности впервые введено Парижской конвенцией. В соответствии с п. 2 ст. 1 Парижской конвенции: «Объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения товара, а также пресечение недобросовестной конкуренции».

Согласно пункту 3 статьи 1 Парижской конвенции: «Промышленная собственность понимается в самом широком смысле и распространяется не только на промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но также и на области сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности и на все продукты промышленного или природного происхождения, как, например: вино, зерно, табачный лист, фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука».



В настоящее время в Российской Федерации термин «промышленная собственность» не упоминается в Патентном законе. Видимо, по ошибке он остался в п. 2 ст. 7 Патентного закона Российской Федерации» от 23 сентября 1992 г. № 3517-1. Понятие «промышленная собственность» использовалось до 2003 года, когда были внесены изменения в Патентный закон. Согласно старой редакции ст. 1 Патентного закона промышленная собственность включала в себя права на изобретения, промышленные образцы и полезные модели. Сейчас в Российской Федерации принято говорить об институте патентного права и об институте права на средства индивидуализации юридических лиц и товаров, работ, услуг.

Патентным законом и принимаемыми на его основе законодательными актами республик в составе Российской Федерации регулируются имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Объекты охраняемые патентным правом (изобретения, полезные модели, промышленные образцы)

Изобретения, полезные модели и промышленные образцы относятся к патентному праву, которое в объективном смысле представляет совокупность норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования, защитой авторов и патентообладателей. В субъективном смысле патентное право значительно уже и представляет собой имущественное и личное неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом.

Изобретение – это продукт человеческого творчества, оно создается как ответ на запросы, насущные потребности и представляет собой техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств) (п. 1 ст. 4 Патентного закона Российской Федерации» от 23 сентября 1992 г. № 3517-1).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Для признания предложения изобретением оно должно обладать определенными признаками или, иными словами, отвечать следующим критериям:

Являться техническим решением;

Это решение должно быть новым;

Оно должно обладать существенными отличиями в сравнении с известными решениями;

Решение должно обладать положительным эффектом.

Техническое решение – это практическое средство удовлетворения определенных потребностей. В этом случае сам термин «техническое решение» следует понимать в широком смысле. Так, например, способ лечения болезни не относится к технике в общепринятом смысле этого слова, однако он может быть запатентован в качестве изобретения.

Само по себе изобретение обладает нематериальным свойством, однако оно имеет определенный объект, с помощью которого это изобретение будет материализовано.

Права на изобретение охраняются Гражданским кодексом (или Евразийской Патентной Конвенцией), при этом защита исключительного права становится возможной только при наличии патента.

Патент удостоверяет приоритет, авторство и исключительное право на изобретение. Любые сведения, ставшие общедоступными после даты приоритета не влияют на соответствие изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», и любое третье лицо, подавшее заявку на государственную регистрацию идентичного изобретения или идентичной полезной модели в Российской Федерации после даты приоритета либо не получит патент, либо выдача такого патента может быть оспорена.

Действие патента ограничено как по времени, так и по территории. Патент на изобретение Российской Федерации действует только на территории Российской Федерации в течение 20 лет с даты подачи заявки в Роспатент. При соблюдении ряда условий возможно получение патентной охраны за рубежом.

Нарушением патента считается использование в изделии (в продукте) или в способе всех признаков независимого пункта формулы изобретения. Именно поэтому важно составить формулу таким образом, чтобы при минимальном количестве признаков заявленное изобретение удовлетворяло всем условиям патентоспособности.

Новизна изобретения – это его неизвестность из сведений об уровне техники.

Под уровнем техники понимаются любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При этом необходимо иметь в виду, что служебная, секретная и т.п. информация во внимание не принимается.

Не все предложения могут охраняться в качестве изобретений. Охрана не предоставляется, в частности, идеям как таковым (не имеющим материального воплощения), различным предложениям, правилам, распорядкам, способам игр, методам ведения хозяйственной деятельности, алгоритмам, способам осуществления умственных операций и любым разработкам, результат которых сводится только к повышению зрелищности или занимательности или сущность которых состоит только в особенностях внешнего вида.

В качестве изобретений могут быть зарегистрированы только такие решения, в которых достигается объективный технический результат (то есть результат, не ограничивающийся последовательностью умозаключений или воздействием на органы чувств и не зависящий от индивидуальных особенностей восприятия) и в которых задействованы какие-либо материальные средства или совершаются какие-либо действия над материальными объектами с помощью материальных средств. Хотя идея не может быть запатентована, тем не менее, средства для ее решения или какой-либо способ, связанный с использованием технических средств, могут быть признаны охраноспособными.

Не предоставляется правовая охрана решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей (подобные объекты относятся к промышленным образцам), топологиям интегральных микросхем, решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.



Просмотров